📄 Likuma teksts
Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 16.punkta 1.apakšpunkta, ciktāl tas attiecas uz invaliditātes pensijas pārrēķina formulu invaliditātes grupas maiņas gadījumā, ja invaliditātes pensijas saņēmējs līdz invaliditātes grupas maiņai ir bijis darba ņēmējs un veicis sociālās iemaksas, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.un 109.pantam
Uzmanību! Jūs lietojat neatbilstošu interneta pārlūkprogrammu.
Lai varētu lietot visas Likumi.lv piedāvātās iespējas, piedāvājam BEZ MAKSAS ielādēt jaunāku pārlūkprogrammas versiju. Iesakām izmēģināt arī vietnes MOBILO VERSIJU - m.likumi.lv (piemērota arī mazāk jaudīgiem datoriem).
nerādīt turpmāk šo paziņojumu
Apstiprināt
Paldies par viedokli!
Rādīt vēlāk
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
veidi
tēmas
visvairāk skatītie
jaunākie
LV
EN
uz sākumu
meklēt
Izvērstā meklēšana
Noklusējuma vērtības
Izvērstā meklēšana
Kā meklēt?
Meklēt nosaukumā
meklēt locījumos
meklēt frāzi
Meklēt tekstā
meklēt locījumos
meklēt frāzi
Izdevējs
Veids
nemeklēt grozījumos
Pieņemts
Stājas spēkā
Dokumenta Nr.
līdz
līdz
Publicēts LV
Zaudējis spēku
Redakcija uz
līdz
līdz
Statuss:
spēkā esošs
vēl nav spēkā
zaudējis spēku
meklēt
notīrīt
Satversmes tiesas
spriedums
Par likuma
"Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 16.punkta
1.apakšpunkta, ciktāl tas attiecas uz invaliditātes pensijas
pārrēķina formulu invaliditātes grupas maiņas gadījumā, ja
invaliditātes pensijas saņēmējs līdz invaliditātes grupas maiņai
ir bijis darba ņēmējs un veicis sociālās iemaksas, atbilstību
Latvijas Republikas Satversmes 91.un 109.pantam
Spriedums
Latvijas Republikas vārdā
Rīgā 2013.gada 31.janvārī
lietā Nr.2012-09-01
Latvijas Republikas Satversmes tiesa šādā sastāvā: tiesas
sēdes priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, tiesneši Kaspars Balodis,
Aija Branta, Kristīne Krūma, Uldis Ķinis un Sanita Osipova,
pēc Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta
pieteikuma,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 85. pantu
un Satversmes tiesas likuma 16. panta 1. punktu,
17. panta pirmās daļas 9. punktu un
28.1 pantu,
2013. gada 8. janvārī rakstveida procesā tiesas sēdē
izskatīja lietu
"Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas
noteikumu 16. punkta 1. apakšpunkta, ciktāl tas
attiecas uz invaliditātes pensijas pārrēķina formulu
invaliditātes grupas maiņas gadījumā, ja invaliditātes pensijas
saņēmējs līdz invaliditātes grupas maiņai ir bijis darba ņēmējs
un veicis sociālās iemaksas, atbilstību Latvijas Republikas
Satversmes 91. un 109. pantam".
Konstatējošā
daļa
1. Latvijas Republikas Saeima (turpmāk - Saeima)
1995. gada 2. novembrī pieņēma likumu "Par valsts
pensijām", kas stājās spēkā 1996. gada
1. janvārī.
1.1. Pieņemot likumu "Par valsts pensijām"
(turpmāk - Pensiju likums), Saeima tajā iekļāva pārejas
noteikumus, tostarp šo noteikumu 16. punkta
1. apakšpunktu.
Minētajā tiesību normā tika noteikts, ka pensijas, to skaitā
arī invaliditātes pensijas, kas piešķirtas pirms šā likuma spēkā
stāšanās, netiek pārrēķinātas, izņemot gadījumus, ja papildināts
līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai uzkrātais apdrošināšanas
stāžs, ja ģimenes sastāvā notikušas pārmaiņas, kas skar tos
ģimenes locekļus, kuriem ir tiesības uz apgādnieka zaudējuma
pensiju, vai ja mainījusies invaliditātes grupa. Šādos gadījumos
vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensija bija
pārrēķināma pēc formulas P = 0.3 x VA + 0.004 x VA x AS x ĢL, kur
P ir pensija; VA ir iepriekšējā gada vidējā apdrošināšanas
iemaksu alga - attiecībā uz šo kritēriju bija spēkā šāds
nosacījums: ja šī alga ir mazāka par to, no kuras pensija
aprēķināta iepriekš, saglabājama iepriekšējā alga: AS ir
apdrošināšanas stāža pilni gadi; ĢL ir to ģimenes locekļu skaits,
kuriem ir tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju - šis
kritērijs bija ņemams vērā, aprēķinot apgādnieka zaudējuma
pensiju.
1.2. 1996. gada 27. decembrī Saeima
pieņēma likumu "Grozījumi likumā "Par valsts
pensijām"", kas stājās spēkā 1997. gada
7. janvārī.
Ar šo likumu citastarp tika grozīts arī Pensiju likuma pārejas
noteikumu 16. punkts, tā pirmo teikumu pēc vārdiem
"pirms šā likuma spēkā stāšanās" papildinot ar vārdiem
un skaitļiem "bet attiecībā uz invaliditātes pensiju - pirms
1997. gada 1. janvāra". Vienlaikus tika grozīts
arī šā punkta 1. apakšpunkts, vārdus "līdz šā likuma
spēkā stāšanās dienai" aizstājot ar vārdiem un skaitļiem
"līdz 1996. gada 1. janvārim" un šajā punktā
ietvertās formulas kritēriju atšifrējumā vārdus "VA -
iepriekšējā gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga; ja šī alga
ir mazāka par to, no kuras pensija aprēķināta iepriekš,
saglabājama iepriekšējā alga" aizstājot ar vārdiem "VA
- pēdējā vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, kas piemērota
pensijas apmēra noteikšanai pirms pensijas pārrēķināšanas".
Savukārt no šajā apakšpunktā ietvertās formulas kritērija
"ĢL" atšifrējuma tika izslēgts otrais teikums. Līdz ar
to Pensiju likuma pārejas noteikumu 16. punkta ievaddaļa un
1. apakšpunkts tika izteikts šādā redakcijā:
"Pensijas, kas piešķirtas pirms šā likuma spēkā stāšanās,
bet attiecībā uz invaliditātes pensiju - pirms 1997. gada
1. janvāra, netiek pārrēķinātas, izņemot šādus gadījumus,
kad tas tiek veikts šādā kārtībā:
1) ja papildināts līdz 1996. gada 1. janvārim
uzkrātais apdrošināšanas stāžs, ja ģimenes sastāvā notikušas
pārmaiņas, kas skar tos ģimenes locekļus, kuriem ir tiesības uz
apgādnieka zaudējuma pensiju, ja mainījusies invaliditātes grupa,
vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensija
pārrēķināma pēc formulas:
P = 0.3 x VA + 0.004 x VA x AS x
ĢL
P - pensija,
VA - pēdējā vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, kas piemērota
pensijas apmēra noteikšanai pirms pensijas pārrēķināšanas,
AS - apdrošināšanas stāža pilni gadi,
ĢL - to ģimenes locekļu skaits, kuriem ir tiesības uz
apgādnieka zaudējuma pensiju."
2. Pieteikuma iesniedzējs - Augstākās tiesas Senāta
Administratīvo lietu departaments (turpmāk - Senāts) -,
izskatot lietu Nr. A42651608, kas ierosināta pēc Ulda
Strautkalna pieteikuma par Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras (turpmāk arī - VSAA) 2008. gada 8. jūlija
lēmuma Nr. 52-14/227/4299 atcelšanu daļā un labvēlīgāka
administratīvā akta izdošanu sakarā ar U. Strautkalna
kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas
2011. gada 12. oktobra spriedumu, pieņēma lēmumu
apturēt tiesvedību lietā un vērsties ar pieteikumu Satversmes
tiesā. Pieteikumā ietverts lūgums izvērtēt Pensiju likuma pārejas
noteikumu 16. punkta 1. apakšpunkta (turpmāk -
apstrīdētā norma) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes
(turpmāk - Satversme) 91. un 109. pantam.
Senātā izskatāmās lietas ietvaros konstatēts, ka kasācijas
sūdzības iesniedzējs U. Strautkalns ir persona ar
invaliditāti. 1986. gadā viņam noteikta 3. grupas
invaliditāte un 1987. gada 1. septembrī piešķirta
3. grupas invaliditātes pensija, ko viņš saņēma līdz
1996. gada novembrim. Pēc U. Strautkalna pieprasījuma
3. grupas invaliditātes pensijas izmaksa viņam atjaunota ar
VSAA 2006. gada 26. septembra lēmumu.
2008. gada 6. maijā U. Strautkalnam noteikta
2. grupas invaliditāte. Tāpēc viņš vērsās ar iesniegumu
VSAA, lūdzot pārrēķināt viņam izmaksājamās invaliditātes pensijas
apmēru sakarā ar invaliditātes grupas maiņu, ņemot vērā pēc
1996. gada 1. janvāra uzkrāto apdrošināšanas stāžu un
viņa veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
(turpmāk arī - sociālās iemaksas). Ar minēto 2008. gada
8. jūlija lēmumu VSAA pārrēķināja U. Strautkalna
invaliditātes pensiju, ņemot vērā viņa uzkrāto apdrošināšanas
stāžu. Tomēr VSAA, pārrēķinot pensiju, neņēma vērā viņa veiktās
sociālās iemaksas.
Izskatot U. Strautkalna iesniegto pieteikumu par VSAA
lēmuma atcelšanu daļā par invaliditātes pensijas pārrēķināšanu,
neņemot vērā viņa veiktās sociālās iemaksas, Administratīvā
rajona tiesa secināja, ka invaliditātes pensija
U. Strautkalnam piešķirta 1987. gadā, bet
2006. gadā tās izmaksa atjaunota, tāpēc viņa invaliditātes
pensijas pārrēķināšanai ir jāpiemēro tie Pensiju likumā ietvertie
pensiju pārrēķināšanas nosacījumi, kas attiecas uz invaliditātes
pensijām, kuras piešķirtas pirms 1997. gada 1. janvāra,
proti - apstrīdētā norma. Pie tāda paša secinājuma nonākusi arī
Administratīvā apgabaltiesa, izskatot U. Strautkalna
apelācijas sūdzību.
Senāts uzskata, ka apstrīdētā norma, ciktāl tā attiecas uz
invaliditātes pensijas pārrēķina formulu invaliditātes grupas
maiņas gadījumā, ja invaliditātes pensijas saņēmējs līdz
invaliditātes grupas maiņai ir bijis darba ņēmējs un veicis
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, neatbilst
Satversmes 91. un 109. pantam.
2.1. Pamatojot apstrīdētās normas neatbilstību
Satversmes 109. pantam, Senāts norāda, ka saskaņā ar
apstrīdētajā normā ietverto formulu, kas piemērojama līdz
1997. gada 1. janvārim piešķirtas invaliditātes
pensijas pārrēķinam, viens no formulas elementiem, proti,
"VA" ir attiecīgās personas pēdējā vidējā
apdrošināšanas iemaksu alga, kas piemērota pensijas apmēra
noteikšanai pirms pensijas pārrēķināšanas. Tā kā
U. Strautkalnam invaliditātes pensija sākotnēji piešķirta
1987. gadā, ar 1995. gada 1. oktobri tā esot
pārrēķināta saskaņā ar Labklājības ministrijas 1995. gada
13. septembra rīkojumu Nr. 250 "Par pensijas
apmēra palielināšanu", ņemot vērā tautsaimniecībā
nodarbināto vidējo darba algu 1995. gada 1. ceturksnī.
Tādējādi minētajā aprēķina formulā elements "VA" arī
šobrīd U. Strautkalnam esot palicis nemainīgs, lai gan viņš
kā darba ņēmējs laikā pēc 1997. gada 1. janvāra veicis
sociālās iemaksas.
Senāts uzskata, ka apstrīdētajā normā paredzētā invaliditātes
pensijas aprēķināšanas kārtība būtu pamatota gadījumā, ja
invaliditāti ieguvusī persona pēc 1997. gada 1. janvāra
vairs nestrādātu un neveiktu sociālās iemaksas. Taču situācijā,
kad persona pēc 1997. gada 1. janvāra turpina strādāt
un veikt sociālās iemaksas, turklāt tās invaliditātes grupa
mainās uz smagāku, šāda aprēķināšanas kārtība neesot pamatota.
Šādā gadījumā pārrēķinātās invaliditātes pensijas apmērs netiekot
saistīts ar personas veiktajām sociālajām iemaksām, bet paliekot
piesaistīts statistiskam rādītājam - tautsaimniecībā nodarbināto
vidējai darba algai 1995. gadā.
Turklāt invaliditātes pensijas pārrēķināšanu sakarā ar
invaliditātes grupas maiņu nevarot uzskatīt par vienkāršu
pensijas apmēra pārrēķināšanu, kā tas ir, piemēram, apstrīdētajā
normā paredzētā apdrošināšanas stāža papildināšanas gadījumā.
Mainoties invaliditātes grupai, mainoties arī pats apdrošināšanas
gadījums - ir pasliktinājusies personas veselība un palielinājies
tās darbspēju zudums. Tādējādi, pēc Senāta ieskata, invaliditātes
pensijas pārrēķināšana sakarā ar invaliditātes grupas maiņu pēc
būtības esot jāuzskata par jaunu apdrošināšanas gadījumu.
2.2. Pamatojot apstrīdētās normas neatbilstību
Satversmes 91. pantam, Senāts norāda, ka izskatāmajā
gadījumā nosakāmas divas salīdzināmas personu grupas, proti,
personas ar 3. grupas invaliditāti, kurām invaliditātes
pensija piešķirta pirms 1997. gada 1. janvāra un kuras
turpina strādāt, veikt sociālās iemaksas un iegūst 2. grupas
invaliditāti, no vienas puses, un sociāli apdrošināti darba
ņēmēji, kas pēc 1997. gada iegūst uzreiz 2. grupas
invaliditāti, no otras puses. Šīs personu grupas vienojot divas
kopīgas pazīmes: sociāli apdrošināta darba ņēmēja statuss laikā
pēc 1997. gada 1. janvāra un 2. grupas
invaliditātes iegūšana pēc šā paša datuma.
Tomēr pret šīm personu grupām tiekot pieļauta atšķirīga
attieksme: pirmajai personu grupai 2. grupas invaliditātes
pensija tiekot noteikta saskaņā ar apstrīdētajā normā ietverto
formulu, kurā nav paredzēts ņemt vērā personas veiktās sociālās
iemaksas, bet otrajai personu grupai 2. grupas invaliditātes
pensija tiekot aprēķināta atbilstoši Pensiju likuma
16. panta pirmās daļas 1. punktā ietvertajai formulai,
kurā citastarp paredzēts ņemt vērā arī personas veiktās sociālās
iemaksas. Atkarībā no izraudzītās aprēķina metodes pensijas
apmērs minētajos gadījumos varot būt diezgan atšķirīgs, un
konkrētajā gadījumā šī atšķirība izpaužoties kā trīs reizes
mazāka invaliditātes pensija.
Senāts atzīst, ka abu salīdzināmo grupu atšķirīgā pazīme ir
invaliditātes pensijas pirmreizējās piešķiršanas laiks, proti,
tas, vai pensija piešķirta pirms vai pēc 1997. gada
1. janvāra un - attiecīgi - vai tās piešķiršana nav vai ir
balstīta uz personas veiktajām sociālajām iemaksām. Taču
konkrētajā gadījumā abas salīdzināmās grupas vairāk raksturojot
nevis invaliditātes pensijas piešķiršanas laiks, bet gan abās
grupās ietilpstošo personu piedalīšanās sociālās apdrošināšanas
sistēmā pēc 1997. gada 1. janvāra.
Senāts uzskata, ka atšķirīgajai attieksmei pret abām personu
grupām nav saprātīga pamata un ar to radītajam personu tiesību
ierobežojumam nav leģitīma mērķa. Turklāt šis ierobežojums neesot
samērīgs, jo privātpersonai radītais zaudējums - vairākkārt
mazāka apmēra invaliditātes pensijas izmaksa - esot lielāks nekā
sabiedrības ieguvums.
3. Institūcija, kas izdevusi apstrīdēto aktu, -
Saeima - uzskata, ka apstrīdētā norma atbilst Satversmes
91. un 109. pantam.
Saeima uzskata, ka Senāts Satversmes 109. panta pārkāpumu
saskatījis apstāklī, ka apstrīdētā norma neatbilst Satversmes
91. pantam. Tāpēc šīs lietas ietvaros esot noskaidrojams,
vai likumdevējs, pieņemot apstrīdēto normu, ir izpildījis no
Satversmes 109. panta izrietošos valsts pozitīvos pienākumus
un ievērojis tiesiskās vienlīdzības principu.
Saeima norāda, ka kopš 1996. gada 1. janvāra
sociālās apdrošināšanas sistēma ir balstīta uz individualizētām
sociālajām iemaksām. Vispārīgā gadījumā darba ņēmējs esot
pakļauts visu veidu sociālajai apdrošināšanai, tostarp arī
apdrošināšanai pret invaliditātes risku. No kopējās sociālās
apdrošināšanas iemaksu likmes, kas 2012. gadā bijusi
35,09 procenti, iemaksu likme invaliditātes apdrošināšanai
bijusi 3,16 procenti. Šāda iemaksu likme invaliditātes
apdrošināšanai esot vērtējama kā maza. Līdz ar to arī personu
veiktās iemaksas invaliditātes apdrošināšanai esot mazas.
Tādējādi invaliditātes apdrošināšanas sistēmā vistiešāk
darbojoties solidaritātes, nevis uzkrāšanas princips.
Invaliditātes pensijas apmērs atšķirībā no vecuma pensijas apmēra
neesot tieši atkarīgs no uzkrātā pensijas kapitāla. No strādājošo
darba samaksas veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas tiekot
izmaksātas pašreizējiem invalīdiem, neveidojot nekādus
personificētus uzkrājumus.
Šajā sakarā Saeima nepiekrīt Senāta viedoklim, ka,
invaliditātes grupai mainoties no trešās uz otro, invaliditātes
pensijas pārrēķināšanu nevarot uzskatīt par vienkāršu pensijas
apmēra pārrēķināšanu, kā tas ir apdrošināšanas stāža
papildināšanas gadījumā. Sociālās apdrošināšanas pakalpojumi esot
vērsti uz to, lai kompensētu personas zaudētos ienākumus sakarā
ar slimību, vecumu vai invaliditāti - daļēju vai pilnīgu
darbspēju zaudējumu. Tā kā darbspēju zaudējums 1. un
2. grupas invaliditātes gadījumā esot ļoti liels,
nevajadzētu veidoties tādai situācijai, ka persona pēc
invaliditātes noteikšanas strādā un veic sociālās apdrošināšanas
iemaksas no lielākiem ienākumiem nekā pirms invaliditātes
noteikšanas. Šo secinājumu Saeima pamato ar pieņēmumu, ka persona
ar ļoti smagu vai smagu invaliditāti parasti nevar strādāt pilnu
darba slodzi. Ja persona tomēr spēj strādāt, tas nozīmējot, ka tā
pati var sev nodrošināt ienākumus.
Pamatojot apstrīdētās normas atbilstību Satversmes
91. pantam, Saeima norāda, ka nepiekrīt Senāta apgalvojumam,
proti, tam, ka 3. grupas invalīdi, kuriem invaliditātes
pensija piešķirta pirms 1997. gada 1. janvāra un kuri
pēc šā datuma turpina strādāt, veic sociālās iemaksas un iegūst
2. grupas invaliditāti, atrastos vienādos un salīdzināmos
apstākļos ar sociāli apdrošinātiem darba ņēmējiem, kuri pēc
1997. gada 1. janvāra kļūst uzreiz par 2. grupas
invalīdiem.
Starp Senāta salīdzinātajām personu grupām pastāvot būtiska
atšķirība. Proti, invaliditātes pensija pirmajai personu grupai
tiekot pārrēķināta sakarā ar invaliditātes grupas maiņu
atbilstoši apstrīdētajā normā ietvertajai formulai, bet otrajai
personu grupai - piešķirta no jauna saskaņā ar Pensiju likuma
16. panta pirmo, otro un trešo daļu.
Savukārt invaliditātes pensijas pārrēķins abām personu grupām
tiekot veikts, ņemot vērā vienīgi personas uzkrāto apdrošināšanas
stāžu, kā to nosaka Pensiju likuma 24. panta piektā daļa un
pārejas noteikumu 16. punkta 4. apakšpunkts. Abos
gadījumos tiekot lietotas tās pašas formulas, kas bija izmantotas
pensijas sākotnējā apmēra noteikšanai. Tādējādi visas
invaliditātes pensijas neatkarīgi no to piešķiršanas laika tiekot
pārrēķinātas, ņemot vērā apdrošināšanas iemaksu algu, kas tika
ņemta vērā, pirmreizēji piešķirot invaliditātes pensiju. Tātad,
pārrēķinot invaliditātes pensiju, personas apdrošināšanas iemaksu
alga netiekot mainīta.
Turklāt Saeima norāda, ka saskaņā ar Ministru kabineta
2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1581
"Valsts pensiju, atlīdzības par darbspēju zaudējumu
un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēra pārskatīšanas
kārtība" (turpmāk - Noteikumi Nr. 1581) 4. un
5. punktu ikvienas personas vidējā apdrošināšanas iemaksu
alga, no kuras sākotnēji aprēķināta un piešķirta invaliditātes
pensija, tiek aktualizēta atbilstoši inflācijas izmaiņām
valstī.
4. Pieaicinātā persona - Saeimas Sociālo un darba
lietu komisija (turpmāk - Komisija) - norāda, ka tajā netiek
apspriesta iespēja grozīt apstrīdēto normu un šādi priekšlikumi
nav saņemti arī no invalīdus pārstāvošajām organizācijām.
Komisija sevišķi uzsver to, ka visas invaliditātes pensijas -
gan līdz 1997. gada 1. janvārim, gan pēc šā datuma
piešķirtās - tiek pārrēķinātas pēc vienādiem nosacījumiem, proti,
ņemot vērā personas uzkrāto apdrošināšanas stāžu, nevis personas
veiktās sociālās iemaksas invaliditātes apdrošināšanai. Sociālās
iemaksas tiekot ņemtas vērā, nosakot vecuma pensijas apmēru, bet
invaliditātes pensiju gadījumā darbojoties solidaritātes
princips. Turklāt no sociālās apdrošināšanas budžeta
invaliditātes pensija tiekot izmaksāta arī personām, kurām tā
piešķirta līdz 1997. gada 1. janvārim un kuras tādējādi
nav veikušas individualizētas sociālās iemaksas.
5. Pieaicinātā persona - Latvijas Republikas
tiesībsargs (turpmāk - Tiesībsargs) - uzskata, ka apstrīdētā
norma neatbilst Satversmes 109. pantam. Savukārt apstrīdētās
normas atbilstība Satversmes 91. pantam neesot
vērtējama.
5.1. Tiesībsargs norāda, ka 3. grupas invalīdi,
kuriem invaliditātes pensija piešķirta pirms 1997. gada
1. janvāra, bet kuri turpina strādāt, veikt sociālās
iemaksas un iegūst 2. grupas invaliditāti, un Senāta
norādītā salīdzināmā grupa - sociāli apdrošināti darba ņēmēji,
kas pēc 1997. gada 1. janvāra kļūst par 2. grupas
invalīdiem, - ir personu grupas, uz kurām attiecas būtiski
atšķirīgs tiesiskais regulējums.
Pirmkārt, normatīvie akti neparedzot vidējās apdrošināšanas
iemaksu algas pārrēķināšanu arī tajos gadījumos, kad persona
turpina strādāt un veikt sociālās iemaksas. Otrkārt, Senāts
salīdzinot invaliditātes pensijas pārrēķināšanu, invaliditātes
grupai mainoties no trešās uz otro, ar invaliditātes pensijas
piešķiršanu no jauna, kam šobrīd normatīvajos aktos noteikts
atšķirīgs tiesiskais regulējums un aprēķināšanas kārtība.
Atbilstoši spēkā esošajam regulējumam invaliditātes grupas maiņa
netiekot uzskatīta par jaunu apdrošināšanas gadījumu. Tādējādi
personas ar 3. grupas invaliditāti, kurām invaliditātes
pensija piešķirta pirms 1997. gada 1. janvāra un kuras
arī pēc šā datuma turpina strādāt, veikt sociālās iemaksas un
iegūst 2. grupas invaliditāti, un sociāli apdrošināti darba
ņēmēji, kuri pēc 1997. gada 1. janvāra iegūst uzreiz
2. grupas invaliditāti, neatrodoties vienādos un pēc
noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos. Tāpēc apstrīdētās
normas atbilstība Satversmes 91. pantam neesot
vērtējama.
5.2. Vērtējot apstrīdētās normas atbilstību Satversmes
109. pantam, Tiesībsargs norāda: no Latvijā pastāvošā
sociālās apdrošināšanas modeļa izriet princips, ka sociālās
apdrošināšanas izmaksas ir proporcionālas veiktajām sociālajām
iemaksām. Proti, uz sociālajām iemaksām balstīto pensiju, tostarp
invaliditātes pensiju, apmērs ir atkarīgs no personas ienākumiem,
no kuriem aprēķinātas un veiktas sociālās iemaksas. Tomēr
personām, kurām invaliditātes pensija piešķirta pirms
1997. gada 1. janvāra un kuras arī pēc šā datuma
turpina strādāt un veikt sociālās iemaksas, invaliditātes
pensijas apmērs nav atkarīgs no veikto sociālo iemaksu apmēra.
Tādējādi šīm personām invaliditātes pensijas pārrēķina gadījumā
apstrīdētā norma nenodrošinot saikni starp sociālajām iemaksām,
kas veiktas pēc 1997. gada 1. janvāra, un invaliditātes
pensijas apmēru. Līdz ar to tiekot ierobežotas Satversmes
109. pantā garantētās tiesības uz sociālo nodrošinājumu.
Tiesībsargs uzskata, ka šāds ierobežojums neatbilst
Satversmei. Likumdevēja mērķis, pieņemot apstrīdēto normu, bijis
nodrošināt uz sociālajām iemaksām balstītas sociālās
apdrošināšanas sistēmas stabilitāti un ilgtspēju un līdz ar to
aizsargāt sabiedrības labklājību. Tomēr apstrīdētā norma šo mērķi
nesasniedzot.
Turklāt Tiesībsargs nepiekrīt Saeimas atbildes rakstā
apgalvotajam, ka invaliditātes apdrošināšanas sistēmā pretstatā
valsts vecuma pensiju sistēmai darbojoties solidaritātes, nevis
uzkrāšanas princips. Solidaritāte starp sociālo iemaksu veicējiem
un sociālās apdrošināšanas pakalpojumu saņēmējiem esot viens no
Latvijas sociālās apdrošināšanas sistēmas pamatprincipiem.
Saskaņā ar šo principu strādājošo veiktās sociālās iemaksas
tiekot izmaksātas pašreizējiem invalīdiem. Šā iemesla dēļ
invaliditātes apdrošināšanas sistēmā invaliditātes pensijas
apmērs esot atkarīgs no personas veiktajām sociālajām iemaksām.
No Pensiju likuma 16. panta izrietot secinājums, ka
personai, kas vismaz 36 mēnešus veikusi sociālās iemaksas
invaliditātes apdrošināšanai, ir tiesības, pirmkārt, saņemt
invaliditātes pensiju un, otrkārt, būt drošai, ka attiecība starp
tās veiktajām iemaksām un invaliditātes pensijas apmēru būs
saprātīga. Apstrīdētā norma, ciktāl tā attiecas uz invaliditātes
pensijas pārrēķina formulu invaliditātes grupas maiņas gadījumā,
nenodrošinot šādas saprātīgas saiknes pastāvēšanu.
Ievērojot minēto, Tiesībsargs uzskata, ka apstrīdētā norma
neatbilst samērīguma principam, jo ar to noteiktais ierobežojums
nav nepieciešams, proti, apstrīdētās normas mērķi varot sasniegt
arī ar citiem, indivīda tiesības mazāk ierobežojošiem līdzekļiem.
Līdz ar to apstrīdētā norma neatbilstot Satversmes
109. pantam.
6. Pieaicinātā persona - Labklājības ministrija
- atzīst, ka Senāta identificēto divu personu grupu kopējie
elementi - proti, sociāli apdrošināta darba ņēmēja statuss laikā
pēc 1997. gada 1. janvāra un 2. grupas
invaliditātes iegūšana pēc šā datuma - un atšķirīgais elements -
invaliditātes pensijas piešķiršanas laiks, kas izšķir, vai
pensijas apmērs ir vai nav balstīts uz personas veiktajām
sociālajām iemaksām, - esot izraudzīti pamatoti.
Tomēr esot jāņem vērā arī tas, ka šo divu grupu kopīga pazīme
ir Pensiju likuma 24. pantā un pārejas noteikumu
16. punkta 4. apakšpunktā noteiktā pensijas
pārrēķināšanas kārtība, saskaņā ar kuru pensija neatkarīgi no tās
pirmreizējās piešķiršanas laika tiek pārrēķināta, ņemot vērā
personas papildināto apdrošināšanas stāžu, nevis personas veiktās
sociālās iemaksas. Tāpat šīs personu grupas vienojot Noteikumu
Nr. 1581 4. un 5. punktā reglamentētā pensiju
aktualizēšanas kārtība, kas paredz, ka invaliditātes pensijas,
tās pārrēķinot sakarā ar invaliditātes grupas maiņu, neatkarīgi
no to pirmreizējās piešķiršanas laika tiek aktualizētas
atbilstoši inflācijas izmaiņām valstī.
Tā kā Senāta salīdzinātās personu grupas atrodas atšķirīgā
situācijā pēc invaliditātes pensijas pirmreizējās piešķiršanas
laika, apstrīdētā norma paredzot atšķirīgu attieksmi pret
atšķirīgā tiesiskajā situācijā esošām personām. Tādējādi nevarot
uzskatīt, ka ar apstrīdēto normu būtu radīts privātpersonu
tiesību ierobežojums. Līdz ar to neesot iespējams vērtēt
apstrīdētās normas leģitīmo mērķi un tā sasniegšanas
līdzekļus.
Senātā izskatāmais gadījums, kad persona pēc tam, kad tai
piešķirta invaliditātes pensija, turpina strādāt, turklāt saņemot
lielu darba algu un tādējādi spējot sevi nodrošināt, neesot
tipisks. Senāts neesot ņēmis vērā, ka gadījumā, ja persona pēc
invaliditātes pensijas piešķiršanas turpina strādāt un veikt
sociālās iemaksas no mazākas algas nekā alga, no kuras aprēķināta
invaliditātes pensija (ja invaliditātes dēļ persona, piemēram,
strādā nepilnu darba laiku), veicot invaliditātes pensijas
pārrēķinu un par bāzi ņemot šo mazāko algu, pensijas apmērs būtu
jāsamazina. Tāpēc pensijas regulējošajos tiesību aktos esot
ietverts princips, ka visas invaliditātes pensijas pārrēķina,
ņemot vērā personas papildus uzkrāto apdrošināšanas stāžu, nevis
personas papildus veiktās sociālās iemaksas.
Labklājības ministrija piekrīt Saeimas atbildes rakstā
norādītajam, ka invaliditātes apdrošināšanas sistēmā vistiešāk
darbojas solidaritātes princips. No 1996. gada
1. janvāra sociāli apdrošinātās personas personīgajā kontā
tiek reģistrēts personas pensijas kapitāls, kas tiekot ņemts
vērā, piešķirot valsts vecuma pensiju. Tādējādi pensijas apmērs
esot tieši atkarīgs no personas uzkrātā pensijas kapitāla.
Savukārt invaliditātes pensijai netiekot veidots uzkrājums, no
kura varētu aprēķināt pensijas daļu, ko pieskaitīt iepriekš
piešķirtai invaliditātes pensijai, kā tas ir vecuma pensijas
pārrēķināšanas gadījumā. Likumdevējs esot izvēlējies pārdalīt
iekasētās sociālās iemaksas invaliditātes apdrošināšanai starp
invaliditātes pensijas saņēmējiem, konkrētām šīs pensijas
saņēmēju grupām nosakot atbilstošus apmērus gan piešķirot un
pārrēķinot pensiju, gan arī nodrošinot minimālo pensijas
apmēru.
7. Pieaicinātā persona - Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra - uzskata, ka nav pareizi salīdzināt
personas, kurām jau ir piešķirta invaliditātes pensija un kurām
mainās invaliditātes grupa, ar personām, kurām invaliditātes
pensiju piešķir sakarā ar to, ka pirmoreiz iegūta 2. grupas
invaliditāte, jo personām, kurām invaliditātes grupa mainās,
invaliditātes pensija tiek pārrēķināta, bet personām, kuras
invaliditāti iegūst, invaliditātes pensiju piešķir. Pensijas
piešķiršanas nosacījumi neesot salīdzināmi ar pensijas
pārrēķināšanas nosacījumiem, jo invaliditātes pensijas, kas tika
piešķirtas līdz 1997. gada 1. janvārim, atšķirībā no
invaliditātes pensijām, kas tiek piešķirtas pēc šā datuma, netika
balstītas uz sociālajām iemaksām.
No Pensiju likumā ietvertajiem invaliditātes pensiju
pārrēķināšanas nosacījumiem izrietot, ka visas 1. un
2. grupas invaliditātes pensijas neatkarīgi no to
piešķiršanas datuma un aprēķināšanas formulas tiek pārrēķinātas,
ņemot vērā papildus uzkrāto apdrošināšanas stāžu, nevis algu, no
kuras pēc pensijas piešķiršanas ir veiktas sociālās iemaksas
invaliditātes apdrošināšanai. Līdz ar to visiem invaliditātes
pensiju saņēmējiem, kuri turpina strādāt pēc invaliditātes
pensijas piešķiršanas, esot paredzēti vienādi pensijas
pārrēķināšanas nosacījumi. Pēc tāda paša principa arī tiekot
pārrēķinātas invaliditātes pensijas invaliditātes grupas maiņas
gadījumā. Tādējādi pensija, mainoties invaliditātes grupai,
netiekot piešķirta no jauna. Tāpēc VSAA uzskata, ka, mainot
pensijas pārrēķināšanas nosacījumus tikai vienai personu grupai,
tiktu pārkāpts vienlīdzības princips attiecībā uz citiem
invaliditātes pensijas saņēmējiem, kuru invaliditātes pensijas
apmēra noteikšanā paredzēts ņemt vērā nevis sociālās iemaksas,
bet gan uzkrāto apdrošināšanas stāžu.
Izskatāmajā gadījumā Senāts esot aplūkojis piemēru, kad
invaliditātes pensijas saņēmējs kā darba ņēmējs turpina strādāt,
saņemot lielu algu, un darba periodā viņa invaliditātes grupa
mainās uz smagāku. Ja minētajā gadījumā pensijas pārrēķināšanā
tiktu ņemtas vērā personas veiktās sociālās iemaksas,
U. Strautkalnam 2008. gadā 2. grupas invaliditātes
pensija būtu pārrēķināta 310,50 latu, nevis 103,01 lata
apmērā. VSAA uzsver, ka šāds pensijas apmērs būtu aprēķināts
gadījumā, ja personai invaliditātes pensija tiktu piešķirta pirmo
reizi saskaņā ar Pensiju likuma 16. panta pirmās daļas
1. punktu. Taču izskatāmajā gadījumā personai pensija esot
nevis piešķirta no jauna, bet gan pārrēķināta sakarā ar
invaliditātes grupas maiņu.
8. Pieaicinātā persona - Latvijas Universitātes lektore
un doktorante Anita Kovaļevska - uzskata, ka apstrīdētā
norma neatbilst Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un
109. pantam.
Vērtējot apstrīdētās normas atbilstību Satversmes
91. pantam, A. Kovaļevska secina, ka Senāta
salīdzinātajām grupām ir gan kopīgi, gan atšķirīgi elementi. Tā
kā tiesības saņemt izmaksas no valsts sociālās apdrošināšanas
budžeta esot sociāli apdrošinātām personām, tad apstākļos, kad
divas sociāli apdrošinātas personas vienādu laika periodu
veikušas sociālās iemaksas no vienādas algas un tām abām vienā
laika posmā noteikta 2. grupas invaliditāte, pret šīm
personām būtu jāizturas vienādi.
Tomēr apstrīdētā norma paredzot atšķirīgu attieksmi pret
personu grupām, jo vienai grupai invaliditātes pensijas
aprēķināšanā tiek ņemta vērā tautsaimniecībā nodarbināto vidējā
darba alga, kas bija piemērota pensijas apmēra noteikšanai pirms
pensijas pārrēķināšanas, bet otrai grupai tiek ņemta vērā
konkrētās apdrošinātās personas vidējā apdrošināšanas iemaksu
alga par jebkuriem 36 mēnešiem pēc kārtas pēdējo piecu gadu
laikā pirms invaliditātes pensijas piešķiršanas. Tātad vienā
gadījumā tiek izmantota tautsaimniecībā nodarbināto vidējā darba
alga, kāda tā bija pirms vairāk nekā 10 gadiem, bet otrā
gadījumā - konkrētās apdrošinātās personas vidējā apdrošināšanas
iemaksu alga.
Šādai atšķirīgai attieksmei esot leģitīms mērķis, taču ar
apstrīdēto normu šā mērķa sasniegšanu varot nodrošināt tikai
tajos gadījumos, kad personas ienākumi pēc sākotnējās
invaliditātes noteikšanas ir samazinājušies. Savukārt gadījumos,
kad ienākumi ir pieauguši, tiekot nodrošināts tikai tas, ka
pārrēķinātās pensijas apmērs nav mazāks par iepriekš saņemto.
Tāpēc nevarot piekrist Saeimas apgalvotajam, ka personām pēc
invaliditātes noteikšanas vajadzētu zaudēt darbu vai ka tām,
turpinot strādāt un veicot sociālās iemaksas, atalgojums sakarā
ar darbspēju samazināšanos vienmēr būs mazāks. Pirmkārt, darba
devējiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzlikts pienākums
ieviest darbavietā saprātīgus pielāgojumus, lai personas ar
invaliditāti varētu strādāt. Otrkārt, persona ar invaliditāti
varot paaugstināt kvalifikāciju, laika gaitā uzkrāt pieredzi, un
rezultātā tās ienākumi varot pat palielināties. Treškārt, ja
starp pirmreizējo invaliditātes noteikšanu un invaliditātes
grupas maiņu ir desmit gadus ilgs vai vēl ilgāks laika posms,
vidējā darba alga valstī varot pieaugt tik būtiski, ka persona ar
invaliditāti, pat strādājot nepilnu darba slodzi, varētu saņemt
lielāku atalgojumu nekā pirms invaliditātes noteikšanas. Šādos
gadījumos apstrīdētā norma nevis nodrošinot papildu aizsardzību,
bet gan pasliktinot konkrēto personu stāvokli.
Mazāk ierobežojošu un taisnīgāku risinājumu A. Kovaļevska
saskata likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret
nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām". Proti, šā likuma
20. panta piektajā daļā ir noteikts, ka gadījumā, ja
apdrošinātā persona saņem atlīdzību par darbspēju zaudējumu un ar
šo personu notiek atkārtots nelaimes gadījums darbā vai tiek
konstatēta arodslimība, šo atlīdzību pārrēķina atbilstoši no
jauna noteiktajam darbspēju zaudējumam. Šādā gadījumā mēneša
vidējā apdrošināšanas iemaksu alga ir vienāda ar to, kas šai
personai tika noteikta, piešķirot iepriekšējo atlīdzību par
darbspēju zaudējumu, izņemot gadījumu, kad mēneša vidējā
apdrošināšanas iemaksu alga, ko aprēķina pēc atkārtota nelaimes
gadījuma darbā vai saslimšanas ar arodslimību, ir lielāka par to,
kas tika aprēķināta iepriekš.
Tas apstāklis, ka pirmajā salīdzināmajā grupā ietilpstošās
personas līdz 2. grupas invaliditātes noteikšanai
invaliditātes pensiju jau saņēma, bet otrajā salīdzināmajā grupā
ietilpstošās personas nesaņēma, nevarot attaisnot atšķirīgo
attieksmi. Pirmkārt, pie otrās grupas piederošajām personām līdz
2. grupas invaliditātes noteikšanai neesot konstatēts
darbspēju zaudējums, tātad tām arī neesot bijusi nepieciešama
invaliditātes pensija sakarā ar ienākumu zaudējumu vai papildu
izdevumiem. Otrkārt, neesot iespējams nodrošināt, ka ikvienā
gadījumā personas, kas veikušas vienāda apmēra sociālās iemaksas,
dzīves laikā saņems arī vienāda apmēra izmaksas, jo atšķirīgs ir
personu dzīves ilgums, tām piešķirto pabalstu skaits un šo
pabalstu izmaksas periods. Turklāt visā sociālās apdrošināšanas
sistēmā darbojoties nevis reālās uzkrāšanas princips, atbilstoši
kuram personas varētu izmaksas saņemt tikai veikto iemaksu
apmērā, bet gan solidaritātes princips. Šis princips neliedzot
vienlaikus piemērot arī taisnīguma jeb ekvivalences principu,
atbilstoši kuram personas saņemtajām izmaksām no sociālās
apdrošināšanas budžeta jābūt proporcionālām ar tajā veiktajām
iemaksām neatkarīgi no tā, cik lielas izmaksas persona saņēmusi
iepriekšējos periodos un vai tās iemaksas sedz izmaksas.
Analizējot apstrīdētās normas atbilstību Satversmes
109. pantam, A. Kovaļevska uzsver, ka gadījumā, ja
persona veikusi sociālās iemaksas, jābūt saprātīgai attiecībai
starp personas ienākumiem, no tiem aprēķinātajām iemaksām un
saņemtajām izmaksām. Ja sociālajai apdrošināšanai pakļautai
personai netiek nodrošināts tas, ka izmaksas ir proporcionālas
veiktajām iemaksām, tad tiekot ierobežotas personas tiesības uz
sociālo nodrošinājumu. A. Kovaļevska neapšauba, ka šāds
ierobežojums ir noteikts ar likumu un ka tam ir leģitīms mērķis,
taču uzskata šo ierobežojumu par nesamērīgu, vadoties pēc tiem
kritērijiem, kas izmantoti, vērtējot apstrīdētās normas
atbilstību Satversmes 91. pantam.
Secinājumu
daļa
9. Pieteikumā lūgts izvērtēt apstrīdētās normas
atbilstību Satversmes 91. un 109. pantam. Gadījumos,
kad Satversmes tiesai ir bijis jāvērtē apstrīdēto normu
atbilstība abām minētajām Satversmes normām, atkarībā no konkrēto
lietu apstākļiem tā ir vērtējusi gan apstrīdēto normu atbilstību
abām minētajām Satversmes normām kopsakarā (sk., piemēram,
Satversmes tiesas 2006. gada 11. decembra sprieduma
lietā Nr. 2006-10-03 12. punktu un 2010. gada
29. oktobra spriedumu lietā Nr. 2010-17-01), gan
arī secīgi - vispirms izvērtējot atbilstību vienai no šīm normām
un tikai tad, ja nepieciešams, - otrai normai (sk.,
piemēram, Satversmes tiesas 2012. gada 21. jūnija
spriedumu lietā Nr. 2011-20-01).
Satversmes tiesa savā praksē ir secinājusi gan to, ka no
Satversmes 109. panta izriet valsts pienākums izveidot tādu
sociālās drošības sistēmu, kas piedāvā atbilstošu nodrošinājumu
invaliditātes riska iestāšanās gadījumā, gan arī to, ka šāda
sistēma darbojas (sk. Satversmes tiesas 2010. gada
29. oktobra spriedumu lietā Nr. 2010-17-01 un
2012. gada 21. jūnija spriedumu lietā
Nr. 2011-20-01). Taču Satversme neparedz nedz konkrētas
sociālā nodrošinājuma izmaksu summas un konkrētus šo summu
aprēķināšanas nosacījumus, nedz arī konkrētu šo summu
piešķiršanas kārtību (sk. Satversmes tiesas
2010. gada 29. oktobra sprieduma lietā
Nr. 2010-17-01 10.1.2. un 10.3. punktu un
2006. gada 8. novembra sprieduma lietā
Nr. 2006-04-01 19.1. punktu). Turklāt no Satversmes
tiesas prakses izriet, ka arī invaliditātes pensijas ir
atzīstamas par tādu sociālo pakalpojumu, kas ietilpst Satversmes
109. panta tvērumā (sk., piemēram, Satversmes
tiesas 2004. gada 26. marta sprieduma lietā
Nr. 2003-22-01 7. punktu un 2012. gada
21. jūnija sprieduma lietā Nr. 2011-20-01
14. punktu).
Vienlaikus Satversmes tiesa ir uzsvērusi, ka likumdevēja
rīcībai, pieņemot lēmumus sociālo tiesību jomā, vienmēr ir
jāatbilst Satversmes normām un principiem (sk. Satversmes
tiesas 2011. gada 19. decembra sprieduma lietā
Nr. 2011-03-01 15.4. punktu). Tā, piemēram, kaut
arī no Satversmes 109. panta neizriet valsts pienākums
noteiktai personu grupai sniegt konkrēta apjoma sociālos
pakalpojumus, saskaņā ar vienlīdzības principu šāds pienākums var
izrietēt no fakta, ka attiecīgs sociālais pakalpojums paredzēts
kādai citai vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos
apstākļos esošai personu grupai, ja vien nav pamata pret
salīdzināmajām personu grupām izturēties atšķirīgi (sk.,
piemēram, Satversmes tiesas 2010. gada 2. februāra
spriedumu lietā Nr. 2009-46-01).
Šādos gadījumos Satversmes tiesa vispirms izvērtē apstrīdētās
normas atbilstību Satversmes 91. pantam un tikai pēc tam -
atbilstību Satversmes 109. pantam (sk., piemēram,
Satversmes tiesas 2007. gada 4. janvāra spriedumu lietā
Nr. 2006-13-01).
10. Satversmes tiesa ir secinājusi, ka Satversmes
91. pantā ietverti divi savstarpēji cieši saistīti principi:
tiesiskās vienlīdzības princips, kas nostiprināts šā panta
pirmajā teikumā, un diskriminācijas aizlieguma princips, kas
nostiprināts šā panta otrajā teikumā (sk. Satversmes
tiesas 2005. gada 14. septembra sprieduma lietā
Nr. 2005-02-0106 9. punktu).
No pieteikuma izriet, ka apstrīdētās normas atbilstība
Satversmes 91. pantam tiek apstrīdēta tikai šā panta pirmā
teikuma kontekstā, Senātam norādot uz iespējamu tiesiskās
vienlīdzības principa pārkāpumu.
Līdz ar to Satversmes tiesa vērtēs apstrīdētās normas
atbilstību Satversmes 91. panta pirmajam teikumam.
11. Satversmes 91. panta pirmais teikums paredz:
"Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas
priekšā." Satversmes tiesa norādījusi, ka šajā Satversmes
normā nostiprināts tiesiskās vienlīdzības princips, kas liedz
valsts institūcijām izdot tādas normas, kas bez saprātīga pamata
pieļauj atšķirīgu attieksmi pret personām, kuras atrodas vienādos
un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos.
Vienlīdzības princips pieļauj un pat prasa atšķirīgu attieksmi
pret personām, kas atrodas atšķirīgos apstākļos, kā arī pieļauj
atšķirīgu attieksmi pret personām, kas atrodas vienādos
apstākļos, ja tam ir objektīvs un saprātīgs pamats. Vienlīdzības
principam arī jāgarantē vienotas tiesiskās kārtības pastāvēšana.
Tomēr šāda tiesiskās kārtības vienotība nenozīmē nivelēšanu, jo
vienlīdzība pieļauj diferencētu pieeju, ja tā demokrātiskā
sabiedrībā ir attaisnojama (sk., piemēram, Satversmes
tiesas 2001. gada 3. aprīļa sprieduma
lietā Nr. 2000-07-0409 secinājumu daļas
1. punktu un 2012. gada 21. jūnija
sprieduma lietā Nr. 2011-20-01 15. punktu).
Tādējādi, lai izvērtētu, vai apstrīdētā norma atbilst
Satversmes 91. panta pirmajam teikumam, Satversmes tiesai
jānoskaidro:
1) vai un kuras personas (personu grupas) atrodas
vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos
apstākļos;
2) vai apstrīdētā norma paredz vienādu vai atšķirīgu
attieksmi pret šīm personām;
3) vai šādai attieksmei ir objektīvs un saprātīgs pamats,
proti, vai tai ir leģitīms mērķis un vai ir ievērots samērīguma
princips (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2011. gada
18. februāra sprieduma lietā Nr. 2010-29-01
12. punktu).
12. Tādējādi Satversmes tiesai visupirms jānoskaidro,
kuras personas atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem
salīdzināmos apstākļos.
Satversmes tiesa jau ir norādījusi, ka divas situācijas nekad
nav pilnīgi identiskas. Salīdzināšanai jāizvēlas tāda situācija,
kurai ir viena vai vairākas kopīgas pazīmes ar pārbaudāmo
situāciju (sk. Satversmes tiesas 2007. gada
4. janvāra sprieduma lietā Nr. 2006-13-0103
7. punktu). Proti, lai noskaidrotu, vai un kuras personu
grupas atrodas vienādos un salīdzināmos apstākļos, ir
nepieciešams noteikt galveno šīs grupas vienojošo pazīmi
(sk. Satversmes tiesas 2003. gada 4. decembra
sprieduma lietā Nr. 2003-14-01 12. punktu).
Pēc Senāta ieskata, izskatāmajā lietā ir jāsalīdzina divas
personu grupas. Proti, no vienas puses, tādas personas kā,
piemēram, U. Strautkalns - sociāli apdrošināti darba ņēmēji,
kuriem laikā līdz 1997. gada 1. janvārim bija piešķirta
3. grupas invaliditātes pensija un kuri pēc šā datuma
strādā, veic sociālās iemaksas (tostarp iemaksas invaliditātes
apdrošināšanai) un iegūst 2. grupas invaliditāti, - un, no
otras puses, sociāli apdrošināti darba ņēmēji, kuri laikā pēc
1997. gada 1. janvāra strādā, veic sociālās iemaksas
(tostarp iemaksas invaliditātes apdrošināšanai) un iegūst uzreiz
2. grupas invaliditāti.
Līdz ar to Satversmes tiesa noskaidros, kādas būtiskas pazīmes
raksturo personu grupu, pie kuras pieder U. Strautkalns, un
vai šīs pazīmes ir vienlīdz raksturīgas abām salīdzināmajām
personu grupām.
12.1. Senāts norāda, ka būtiskākie abām salīdzināmajām
personu grupām kopīgie elementi ir darba ņēmēja statuss laikā pēc
1997. gada 1. janvāra un sociālo iemaksu (tostarp
iemaksu invaliditātes apdrošināšanai) veikšana par šīm
personām.
Savukārt Saeima uzskata, ka šie kopīgie elementi nav pamats
pārrēķināt invaliditātes pensiju šādām personām sakarā ar to
veiktajām sociālajām iemaksām pēc invaliditātes pensijas
pirmreizējās piešķiršanas, jo invaliditātes pensiju sistēmā
atšķirībā no valsts vecuma pensiju sistēmas darbojoties
solidaritātes, nevis uzkrāšanas princips.
Satversmes tiesas praksē ir nostiprināta atziņa, ka sociālās
apdrošināšanas iemaksu veikšana ir būtisks kritērijs valsts
rīcības brīvības apjoma noteikšanai sociālo pakalpojumu jomā.
Kopējo valsts sociālās drošības sistēmu veido divas dažādas
sistēmas - sociālās apdrošināšanas sistēma un sociālās palīdzības
sistēma, un valsts rīcības brīvības robežas attiecībā uz šīm
sistēmām ir atšķirīgas (sk. Satversmes tiesas
2012. gada 21. jūnija sprieduma lietā
Nr. 2011-20-01 16.1. punktu). Personai prasījuma
tiesības pret valsti rodas sociālās apdrošināšanas sistēmā, kuras
ietvaros persona veic sociālās iemaksas (sk. Satversmes
tiesas 2006. gada 11. decembra sprieduma lietā
Nr. 2006-10-03 22.2. punktu).
Tādējādi sociālo iemaksu veikšana ir būtiska vienojoša pazīme
gadījumos, kad tiek izvērtētas sociālos pakalpojumus saņemošu
personu grupu kopīgās un atšķirīgās pazīmes.
Labklājības ministrija gan vērš uzmanību uz to, ka no
1997. gada 1. janvāra personas ar 1. un 2. grupas
invaliditāti netika apdrošinātas pret invaliditātes risku.
Sociālās iemaksas invaliditātes apdrošināšanai šādas personas ir
veikušas tikai no 2003. gada 1. janvāra, kad stājās
spēkā attiecīgi grozījumi likumā "Par valsts sociālo
apdrošināšanu". Līdz šim datumam sociālās iemaksas
invaliditātes apdrošināšanai bija jāveic vienīgi personām ar
3. grupas invaliditāti. Labklājības ministrija un Saeima arī
norāda, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada
27. decembra noteikumu Nr. 1026 "Noteikumi par
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa
valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2012. gadā"
2.4. apakšpunktu likme invaliditātes apdrošināšanai bija
attiecīgi 3,16 procenti, bet iepriekšējos gados tā
svārstījusies no 3,18 procentiem līdz 2,55 procentiem
(sk. lietas materiālu 99., 123. un
124. lpp.).
Taču izskatāmajā lietā Labklājības ministrijas norādītajam
faktam nav nozīmes, jo tas nemaina administratīvā procesa
ietvaros konstatēto, ka par U. Strautkalnu pirms
2008. gada, kad viņam tika noteikta 2. grupas
invaliditāte, vismaz trīs gadus bija veiktas sociālās iemaksas
invaliditātes apdrošināšanai (sk. lietas materiālu 4.,
48. un 49., kā arī 70. lpp.), kas saskaņā ar
Pensiju likuma 14. panta pirmo daļu ir pietiekams pamats
tam, lai persona varētu pretendēt uz invaliditātes pensiju. Tāpat
arī minētais sociālo iemaksu likmes apmērs, kuru nosaka valsts,
pats par sevi neietekmē faktu, ka visas personas, kuras veikušas
sociālās iemaksas normatīvajos aktos noteiktu laika posmu un kuru
iemaksu daļa atbilstoši šai likmei tika novirzīta invaliditātes
apdrošināšanai, ir vienādos un salīdzināmos apstākļos.
Šajā kontekstā nevar piekrist Saeimas viedoklim par
solidaritātes principa piemērošanas atšķirībām vecuma pensiju un
invaliditātes pensiju gadījumos. Satversmes tiesa jau norādījusi,
ka solidaritāte starp sociālās apdrošināšanas iemaksu veicējiem
un sociālās apdrošināšanas pakalpojumu saņēmējiem kā viens no
valsts sociālās apdrošināšanas pamatprincipiem ir raksturīgs
visiem obligātās sociālās apdrošināšanas veidiem
(sk. Satversmes tiesas 2004. gada 26. marta
sprieduma lietā Nr. 2003-22-01 11. punktu).
Solidaritātes princips darbojas arī vecuma pensiju sistēmas
ietvaros (sk. Satversmes tiesas 2009. gada
21. decembra sprieduma lietā Nr. 2009-43-01
23. punktu). Atšķirīgā iemaksu uzskaites kārtība valsts
vecuma pensijām un invaliditātes pensijām, uz kuru norādījusi
Labklājības ministrija, noteikta visām sociāli apdrošinātajām
personām, kuras veic iemaksas, arī tādā gadījumā, ja šīs personas
vienlaikus saņem 3. grupas invaliditātes pensiju. Satversmes
tiesa jau norādījusi arī to, ka invaliditātes pensija ir tāds
sociālais pakalpojums, kas saistīts ar personas veiktajām
sociālajām iemaksām (sk. Satversmes tiesas
2011. gada 19. decembra sprieduma lietā
Nr. 2011-03-01 13. punktu). Tāpēc nevar piekrist
Saeimas viedoklim, ka personu veiktās iemaksas invaliditātes
apdrošināšanai esot salīdzinoši nelielas un tāpēc tās nevarot
saistīt ar attiecīgā gadījumā saņemamās invaliditātes pensijas
apmēru.
Tātad Saeimas un Labklājības ministrijas norādītie argumenti
nemaina faktu, ka abām salīdzināmajām personu grupām piemīt
kopīga vienojoša pazīme - par visām šīm personām ir veiktas
sociālās iemaksas.
Turklāt Satversmes tiesa ir secinājusi: sociālās
apdrošināšanas sistēmas ietvaros saņemamajam sociālās
apdrošināšanas pakalpojumam ir proporcionāli jāatbilst veiktajām
sociālajām iemaksām. Personai salīdzinājumā ar citām personām,
kurām tiek sniegti sociālās apdrošināšanas pakalpojumi, nevar
sniegt pakalpojumu, kas nav proporcionāli samērīgs ar šīs
personas veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām
(sk. Satversmes tiesas 2004. gada 14. janvāra
sprieduma lietā Nr. 2003-19-0103 9.2. punktu). Tāds
sociālās apdrošināšanas sistēmas pamatprincips, ka apdrošināšanas
atlīdzībai, ko persona saņem no sociālās apdrošināšanas budžeta,
jābūt saistītai ar šīs personas veiktajām sociālajām iemaksām,
darbojas arī citās kontinentālās Eiropas tiesību loka valstīs,
piemēram, Vācijā, kur sociālās apdrošināšanas sistēma ir balstīta
uz līdzīgiem principiem kā Latvijā (sk., piemēram,
Becker J. Transfergerechtigkeit und Verfassung.
Tübingen: Mohr Siebeck, 2001, 100.-111. lpp.).
Tādējādi personai a fortiori nevar sniegt sociālo
pakalpojumu, kura apmēra noteikšanā tās veiktās sociālās iemaksas
vispār netiek ņemtas vērā, ja to ņemšana vērā nodrošinātu
personai labvēlīgākus apstākļus un ja citām personām attiecīgais
sociālās apdrošināšanas pakalpojums tiek sniegts, tā apmēru
saistot ar šo personu veiktajām sociālajām iemaksām.
Līdz ar to personas kā darba ņēmēja
statuss valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas ietvaros un
sociālo iemaksu veikšana normatīvajos aktos noteiktu laika posmu
ir abām salīdzināmajām grupām būtiski kopīgi elementi.
12.2. Saeima uzsver, ka starp Senāta salīdzinātajām
personu grupām pastāvot būtiska atšķirība. Proti, pirmajā grupā
ietilpstošajām personām, to skaitā U. Strautkalnam,
invaliditātes pensija tiekot pārrēķināta sakarā ar invaliditātes
grupas maiņu, jo šīm personām invaliditātes pensija jau tikusi
piešķirta sakarā ar invaliditātes iegūšanu pagātnē. Savukārt
otrajā grupā ietilpstošajām personām invaliditātes pensija tiekot
piešķirta no jauna sakarā ar invaliditātes riska apdrošināšanas
gadījuma iestāšanos pirmo reizi (sk. lietas materiālu
100. lpp.).
Senāts atzīst, ka šāda atšķirība starp abām personu grupām ir
konstatējama. Tomēr Senāts uzskata, ka konkrētajā gadījumā abas
salīdzināmās grupas vairāk raksturo nevis invaliditātes pensijas
piešķiršanas laiks, bet gan abās grupās ietilpstošo personu
piedalīšanās valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā laikā pēc
1997. gada 1. janvāra. Turklāt invaliditātes pensijas
pārrēķināšanu sakarā ar invaliditātes grupas maiņu nevarot
uzskatīt par vienkāršu pensijas apmēra pārrēķināšanu, kā tas ir,
piemēram, apstrīdētajā normā paredzētā apdrošināšanas stāža
papildināšanas gadījumā.
Satversmes tiesa secina, ka Saeimas norādītā atšķirība pastāv.
Tomēr jāņem vērā, ka Senātā izskatāmajā lietā tiek risināts
jautājums par apdrošināšanas gadījumu - 2. grupas
invaliditātes iegūšanu - pēc 1997. gada 1. janvāra, tas
ir, pēc sociālās apdrošināšanas sistēmas ieviešanas. Tāpēc
izskatāmajā lietā nav nozīmes tam, vai divās grupās ietilpstošu
personu invaliditātes pensijas apmērs tiek noteikts, pārrēķinot
iepriekš piešķirtu invaliditātes pensiju vai arī aprēķinot
invaliditātes pensiju no jauna. Būtiskākais šajā gadījumā ir tas,
ka abās grupās ietilpstošās personas vienādu laika posmu ir
veikušas sociālās iemaksas valstī pastāvošās sociālās
apdrošināšanas sistēmas ietvaros.
Līdz ar to apstāklis, ka vienai
personu grupai invaliditātes grupas maiņas gadījumā invaliditātes
pensijas apmērs tiek noteikts, pārrēķinot iepriekš piešķirto
pensiju, bet otrai personu grupai šis apmērs tiek noteikts,
invaliditātes pensiju piešķirot no jauna, neliedz šīs personu
grupas salīdzināt.
12.3. Saeima arī norāda, ka tādas personas kā
U. Strautkalns, kas pēc 3. grupas invaliditātes
iegūšanas turpina strādāt un kam vēlāk tiek noteikta 1. vai
2. grupas invaliditāte, atšķirībā no tiem sociāli
apdrošinātajiem darba ņēmējiem, kuriem uzreiz tiek noteikta
2. grupas invaliditāte, vienlaikus ar darba algu katru
mēnesi ir saņēmušas arī 3. grupas invaliditātes pensiju
(sk. Saeimas atbildes rakstu lietas materiālu
105. lpp.).
Tomēr arī šai pazīmei nav būtiskas nozīmes, risinot jautājumu
par to, vai pastāv iepriekš konstatētie kopīgie elementi. Arī
citos gadījumos tas, ka persona iepriekš saņēmusi vienu sociālo
pakalpojumu, neietekmē faktu, ka persona ir sociāli apdrošināta
un tiesīga saņemt citu pakalpojumu. Piemēram, fakts, ka persona
saņēmusi sociālo maksājumu sakarā ar pārejošu darbnespēju,
neliedz tai vēlāk saņemt invaliditātes pensiju
(sk. Satversmes tiesas 2010. gada 29. oktobra
sprieduma lietā Nr. 2010-17-01 9. punktu).
Tādējādi tas, ka viena personu grupa
pirms 1. vai 2. grupas invaliditātes noteikšanas ir
saņēmusi, bet otra nav saņēmusi 3. grupas invaliditātes
pensiju, neliedz šīs personu grupas salīdzināt.
12.4. Līdz ar to secināms, ka abām izskatāmajā lietā
salīdzinātajām personu grupām ir šādi kopīgi elementi:
1) tās ir personas, kam noteikta invaliditāte, turklāt
abos gadījumos 2. grupas invaliditāte;
2) 2.grupas invaliditāte personām ir noteikta pēc
1997. gada 1. janvāra;
3) personas laikā pēc 1997. gada 1.janvāra ir
strādājušas un bijušas pakļautas valsts obligātajai sociālajai
apdrošināšanai, proti, veikušas sociālās iemaksas (tostarp
iemaksas invaliditātes apdrošināšanai).
13. Saskaņā ar apstrīdētajā normā ietverto formulu
personu grupai, kuru pārstāv U. Strautkalns, invaliditātes
pensijas apmērs sakarā ar invaliditātes grupas maiņu no trešās uz
otro tiek noteikts, ņemot vērā tautsaimniecībā nodarbināto vidējo
darba algu, kas bija izmantota pensijas apmēra noteikšanai pirms
pensijas pārrēķināšanas - tātad pirms 1997. gada
1. janvāra, piemērojot tai attiecīgu koeficientu. Savukārt
otrajai salīdzināmajai grupai, kurā ietilpstošajām personām
invaliditātes pensija tiek piešķirta pirmo reizi sakarā ar
2. grupas invaliditātes noteikšanu, invaliditātes pensijas
apmēru nosaka, ņemot vērā šo personu vidējo apdrošināšanas
iemaksu algu par jebkuriem 36 mēnešiem pēc kārtas pēdējo
piecu gadu laikā pirms invaliditātes pensijas piešķiršanas.
Tādējādi, lai gan abās salīdzināmajās grupās ietilpstošās
personas ir piedalījušās valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā
pēc 1997. gada 1. janvāra, vienā gadījumā par kritēriju
2. grupas invaliditātes pensijas apmēra noteikšanai tiek
izmantota tautsaimniecībā nodarbināto vidējā darba alga, kāda tā
bija pirms vairāk nekā desmit gadiem, un koeficients, turpretī
otrā gadījumā tiek ņemtas vērā pēdējos trīs gados konkrētās
personas veiktās sociālās iemaksas.
Līdz ar to pret salīdzināmajām
personu grupām tiek īstenota atšķirīga attieksme.
14. Secinot, ka attieksme pret personām, kuras atrodas
vienādos un salīdzināmos apstākļos, ir atšķirīga, Satversmes
tiesai jāizvērtē, vai šāda atšķirīga attieksme ir attaisnojama,
proti, vai tā noteikta ar leģitīmu mērķi un vai tā atbilst
samērīguma principam (sk. šā sprieduma
11. punktu).
14.1. Pienākums norādīt un pamatot pamattiesību
ierobežojuma vai atšķirīgās attieksmes leģitīmo mērķi Satversmes
tiesas procesā ir institūcijai, kas izdevusi apstrīdēto aktu,
konkrētajā gadījumā - Saeimai (sk. Satversmes tiesas
2010. gada 7. oktobra sprieduma lietā
Nr. 2010-01-01 12.2. punktu). Saeima atbildes
rakstā šādu mērķi nav norādījusi.
Tomēr Saeimas atbildes rakstā norādīts, ka nevajadzētu
veidoties tādai situācijai, ka persona pēc invaliditātes
iegūšanas turpina strādāt un veic sociālās iemaksas no lielākas
algas nekā pirms tam, jo sakarā ar invaliditātes iegūšanu
personas darbspējām būtu jāsamazinās (sk. lietas
materiālu 104. lpp.). Savukārt no Labklājības
ministrijas norādītā izriet, ka apstrīdētā norma parasti
nodrošina personām lielāku invaliditātes pensijas apmēru, nekā
tas būtu tad, ja 2. grupas invaliditātes pensijas
aprēķināšanā tiktu ņemtas vērā konkrētas apdrošinātās personas
sociālās iemaksas pēdējos gados, kad persona ar 3. grupas
invaliditāti strādāja, iespējams, nepilnu darba laiku vai
vieglāku darbu (sk. lietas materiālu 121. un
122. lpp.).
Tādējādi var secināt, ka apstrīdētās normas mērķis ir
aizsargāt tādu personu tiesības uz sociālo nodrošinājumu, kurām
pēc invaliditātes noteikšanas turpinot strādāt ienākumi ir mazāki
nekā līdz invaliditātes iegūšanai, proti, mērķis ir nodrošināt,
lai šo personu ienākumi pensijas pārrēķināšanas gadījumā
nesamazinātos.
Līdz ar to apstrīdētās normas
leģitīmais mērķis ir citu personu tiesību aizsardzība.
14.2. Lai izvērtētu, vai likumdevēja pieņemtā tiesību
norma atbilst samērīguma principam, jānoskaidro:
1) vai likumdevēja lietotie līdzekļi ir piemēroti
leģitīmā mērķa sasniegšanai;
2) vai šāda rīcība ir nepieciešama, tas ir, vai leģitīmo
mērķi nevar sasniegt ar citiem, indivīda tiesības un likumiskās
intereses mazāk ierobežojošiem līdzekļiem;
3) vai likumdevēja darbība ir samērīga jeb atbilstoša,
tas ir, vai labums, ko iegūst sabiedrība, ir lielāks par indivīda
tiesībām un likumiskajām interesēm nodarīto zaudējumu.
Ja, izvērtējot tiesību normu, tiek atzīts, ka tā neatbilst
kaut vienam no šiem kritērijiem, tad tā neatbilst arī samērīguma
principam un ir prettiesiska (sk., piemēram, Satversmes tiesas
2002. gada 19. marta sprieduma lietā
Nr. 2001-12-01 secinājumu daļas 3.1. punktu).
14.3. No Saeimas, Labklājības ministrijas un VSAA
sniegtās informācijas izriet, ka vairumā gadījumu apstrīdētā
norma leģitīmo mērķi sasniedz. Proti, personām, kuras sakarā ar
invaliditātes iegūšanu ir pilnībā vai daļēji zaudējušas
darbspējas, parasti ir apgrūtināta iespēja saglabāt tādus pašus
ienākumus kā pirms invaliditātes iegūšanas. Pat tad, ja šīs
personas turpina strādāt, to veiktās sociālās iemaksas parasti ir
mazākas, nekā bija pirms invaliditātes iegūšanas, un, pārrēķinot
šīm personām invaliditātes pensiju, tās apmērs būtu jāsamazina
(sk. lietas materiālu 103., 104., 121. un
122.lpp.). Tādējādi apstrīdētā norma, saskaņā ar kuru
pensijas pārrēķina gadījumā ir paredzēts ņemt vērā nevis personas
veiktās sociālās iemaksas, bet gan uzkrāto apdrošināšanas stāžu,
nodrošina to, ka šādu personu ienākumi nesamazinās.
Satversmes tiesa atzinusi, ka sociālo tiesību jomā likumdevējs
ir tiesīgs vadīties no prezumpcijas par darbspēju zaudējuma
apmēra un ienākumu zaudējuma apmēra savstarpējo saistību. Ja
ienākumus aizstājošs sociālais maksājums netiek paredzēts
personām, kuru darbspēju zaudējums ir mazāks par noteiktu apmēru,
tiek prezumēts, ka persona ir spējīga nopelnīt sev pietiekamu
iztiku. Šāda prezumpcija nav pretrunā ar Satversmi. Saskaņā ar šo
prezumpciju ienākumus aizstājošais sociālais maksājums nav vērsts
uz visu to vajadzību apmierināšanu, kādas personai rodas sakarā
ar attiecīgo sociālo risku (sk. Satversmes tiesas
2010. gada 29. oktobra sprieduma lietā
Nr. 2010-17-01 10.4. un 11. punktu).
Tomēr Satversmes tiesa ir arī secinājusi, ka faktiski konkrēta
apmēra darbspēju zaudējums pats par sevi vēl nenozīmē, ka
personai patiešām radīsies arī tāda paša apmēra ienākumu
zaudējums, vai arī otrādi - darbspēju saglabāšanās konkrētā
apmērā pati par sevi vēl nenozīmē, ka personai arī turpmāk būs
iespējams gūt ienākumus tieši tādā pašā apmērā kā agrāk. Turklāt
Satversmes tiesas praksē ir nostiprināta atziņa, ka tas, vai
personas, kas saņem sociālos pakalpojumus, atrodas vienādos un
pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos, galvenokārt
izšķirams nevis pēc formālajām pazīmēm, bet gan izvērtējot
mērķus, kuru labad ar attiecīgo sociālo risku saistītais
sociālais maksājums noteikts (sk., piemēram, Satversmes tiesas
2006. gada 2. novembra sprieduma lietā
Nr. 2006-07-01 15. punktu, 2010. gada
2. februāra sprieduma lietā Nr. 2009-46-01
8.2. punktu un 2010. gada 15. marta sprieduma
lietā Nr. 2009-44-01 14. punktu).
Kā tas izriet gan no izskatāmās lietas materiāliem, gan arī no
pieaicināto personu viedokļiem, prezumpcija, ka, personai
iegūstot 3. grupas invaliditāti, tās alga noteikti kļūs
mazāka, ne vienmēr apstiprinās. Izskatāmajā lietā konkrētā
persona ar 3. grupas invaliditāti spēja uzsākt profesionālo
karjeru un ilgu laiku to sekmīgi turpināt, turklāt sasniedzot
tādu ienākumu līmeni, kas ievērojami pārsniedza ienākumus pirms
3. grupas invaliditātes noteikšanas. Savukārt pēc tam, kad
šai personai tika noteikta 2. grupas invaliditāte, tā savu
profesionālo karjeru turpināt vairs nevarēja.
Taču, piemērojot apstrīdēto normu konkrētās personas
situācijā, tai netiek nodrošināta pēc iespējas mazāka ienākumu
krišanās sakarā ar 2. grupas invaliditātes iegūšanu, jo,
saskaņā ar apstrīdēto normu pārrēķinot invaliditātes pensiju
personām, kurām invaliditātes grupa mainās no vieglākas uz
smagāku, formāli tiek izmantota tāda pati aprēķina formula kā
apdrošināšanas stāža papildināšanas gadījumā, neņemot vērā šo
personu veiktās sociālās iemaksas.
Līdz ar to tādos gadījumos kā
izskatāmajā lietā izvērtējamais apstrīdētā norma savu leģitīmo
mērķi nesasniedz, un atšķirīgā attieksme pret salīdzināmajām
personu grupām nav attaisnojama. Tātad apstrīdētā norma neatbilst
Satversmes 91. panta pirmajam teikumam.
15. Konstatējot apstrīdētās normas neatbilstību kaut
vienam Satversmes pantam, tā atzīstama par prettiesisku un spēkā
neesošu, nevērtējot šīs normas atbilstību citiem pieteikumā
norādītajiem Satversmes pantiem (sk., piemēram, Satversmes
tiesas 2007. gada 4. janvāra sprieduma lietā
Nr. 2006-13-01 11. punktu). Tā kā izskatāmajā lietā
apstrīdētā norma ir atzīta par neatbilstošu Satversmes
91. pantam, nav jāizvērtē tās atbilstība Satversmes
109. pantam.
16. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 32. panta
trešo daļu tiesību norma, kuru Satversmes tiesa atzinusi par
neatbilstošu augstāka juridiskā spēka tiesību normai, uzskatāma
par spēkā neesošu no Satversmes tiesas sprieduma publicēšanas
dienas, ja Satversmes tiesa nav lēmusi citādi. Saskaņā ar
Satversmes tiesas likuma 31. panta 11. punktu gadījumā,
kad Satversmes tiesa kādu tiesību normu atzīst par neatbilstošu
augstāka juridiskā spēka tiesību normai, tai jānosaka brīdis, ar
kuru attiecīgā norma zaudē spēku.
16.1. Satversmes tiesai, izmantojot Satversmes tiesas
likuma 32. panta trešajā daļā piešķirtās tiesības, iespēju
robežās ir jāgādā par to, lai situācija, …
MI skaidrojums pēc oficiālā likuma teksta. Orientējošs, neaizstāj juridisku konsultāciju.