) § 7 lg 1 p 6 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu puudumine. Hagiavalduse kohaselt esitas hageja õiguseellane A/S Rigas Vini 05.08.1997 Patendiametile taotluse nr 9701747 kaubamärgi SOVETSKOJE IGRISTOJE + kuju registreerimiseks Eestis klassis 33 (alkoholijoogid, nimelt vahuveinid). Hilisema kaubamärgi registreerimise käigus piiras taotleja kaupade loetelu ning piiratud loetelu sisaldab vaid kaupa „vahuveinid“. Kaubamärgi SOVETSKOJE IGRISTOJE + kuju registreerimise otsuse võttis Patendiamet vastu 12.11.1999. OÜ Estodes kaebuse alusel Tööstusomandi Apellatsioonikomisjon (TOAK) tuvastas
lg 1 p 6 rikkumise ning tühistas 31.05.2001 otsusega Patendiameti 12.11.1999 otsuse. TOAK leidis, et kaubamärgi reproduktsioonil on kujutatud medal (1965 Tbilisi I rahvusvahelise veinide konkursi medali esi- ja tagakülg), mida hageja õiguseellane ei ole võitnud. Sellest tulenevalt võttis Patendiamet 11.12.2001 vastu kaubamärgi SOVETSKOJE IGRISTOJE + kuju registreerimisest keeldumise otsuse. Hageja vaidlustas Patendiameti 11.12.2001 kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse TOAKis. 05.09.2003 otsusega TOAK rahuldas avaldaja kaebuse ning tühistas Patendiameti 11.12.2001 otsuse. TOAK leidis, et kaubamärgi reproduktsioonil on kujutatud medal (1965 Tbilisi I rahvusvahelise veinide konkursi medali esi- ja tagakülg), mille võitis hageja õiguseellane. 10.11.2003 võttis Patendiamet vastu otsuse registreerida kaubamärk SOVETSKOJE IGRISTOJE + kuju. 02.03.2004 esitas kostja kaebuse Patendiameti 10.11.2003 otsusele väites, et Patendiameti poolt vastu võetud otsus on jätkuvalt vastuolus
Apellatsioonikomisjon rahuldas kaebuse 28.02.2006 otsusega ning tühistas Patendiameti 10.11.2003 otsuse. TOAK leidis, et kaubamärgi reproduktsioonil on kujutatud medal (1965 Tbilisi I rahvusvahelise veinide konkursi medali esi- ja tagakülg), mida hageja õiguseellane ei ole võitnud. Hageja ei nõustu TOAKi otsusega, mistõttu taotleb, et kohus teeks kindlaks kaubamärgi SOVETSKOJE IGRISTOJE + kuju õiguskaitset välistava asjaolu puudumise ajal, mil Patendiamet otsustas nimetatud kaubamärgi registreerida. Kohaldamisele kuulub kuni 30.04.2004 kehtinud
redaktsioon. Kuna hageja esitas taotluse kaubamärgi registreerimiseks 05.08.1997, kuulub tuvastamisele, kas kaubamärgi õiguskaitset välistavad asjaolud esinesid või puudusid sel ajal. Vajalik on poolte tõendamiskoormise tuvastamine. Kaubamärgi registreerimise vaidluse puhul on tõendamiskoormis üldjuhul Patendiametil. Kuna Patendiamet vaidluses ei osale, ei ole tal ka tõendamiskoormist. Hageja leiab, et kuna TOAK rahuldas kostja vaidlustusavalduse, ei ole tõendamiskoormis üle läinud hagejale. Hageja ei saa asuda abstraktselt tõendama kõikvõimalikke asjaolusid, et välistada õiguskaitset välistava asjaolu puudumine. Hageja deklaratsiooni kohaselt on kaubamärgil SOVETSKOJE IGRISTOJE + kuju kujutatud alljärgnevad medalid (vasakult): Kuldmedal – SOVETSKOJE IGRISTOJE, poolmagus, AbrauDyurso 1978, Kuldmedal – SOVETSKOJE IGRISTOJE, poolmagus, Budapest 1973, Kuldmedal – SOVETSKOJE IGRISTOJE, bruut, Ljublana 1970, Hõbemedal – SOVETSKOJE IGRISTOJE, poolmagus, Ljublana 1970 (esi ja tagakülg), Hõbemedal – SOVETSKOJE IGRISTOJE, poolmagus, Tbilisi 1965 (esi ja tagakülg). Nimetatut tõendab hageja kirjalik deklaratsioon. Kuna tegemist on üle 40 aasta tagasi toimunud veinikonkursiga, siis tema äriühingus ei tööta enam isikuid, kes oleksid aastal 1965 töötanud Riia Veini- ja Šampusekombinaadis ning võiksid selle konkursi kohta tunnistusi anda. Hageja on veendunud, et tema kaubamärk SOVETSKOJE IGRISTOJE + kuju ei sisalda informatsiooni, mis tegelikkusele ei vastaks ning seeläbi võiks tarbijat eksitada. Apellatsioonikomisjon on 28.02.2006 otsuses jõudnud sisulisele vastuolule medalite tähenduse hindamisel (otsuse motiveeriva osa p 5) leides, et medalid on tegelikult omistatud üksnes vahuveinile kui tootele, mitte konkreetsetele tootjatele. Seega kasutasid neid samu medaleid kõik vahuveinitootjad NSVL-s ning TOAKi loogikat kasutades toimus pidev tarbijate eksitamine välisturgudel (SOVETSKOJE IGRISTOJE oli eksporditoode).
lg 1 p 6 rakendamise eeltingimuseks on tarbija käitumine ja keskmine tarbija ei ole veiniasjatundja. Veiniasjatundjad võivad moodustada üksnes väikese osa tarbijaskonnast ja on üldteada fakt, et hageja SOVETSKOJE IGRISTOJE + kuju kaubamärgiga tähistatud vahuvein on mõeldud laiemale tarbijaskonnale ning ei ole suunatud üksnes isikutele, keda iseloomustavad suured teadmised veinidest, n.ö veiniasjatundjad. 2 Kui kaubamärgi SOVETSKOJE IGRISTOJE + kuju reproduktsioonil on esitatud seitse medali kujutist, siis juhul, kui isegi üks medalitest ei ole võidetud hageja eelkäija poolt, tuleb anda hinnang, kas tarbija eksitamine on võimalik olukorras, kus muud medalite kujutised on ehtsad. Hageja on seisukohal, et medalite tähendus ei ole identne kauba kvaliteediastmetega, kus lisamedal tähendab suuremat kvaliteeti (nt nagu konjakil tärnid), vaid need medalid võivad parimal juhul edastada tarbijale abstraktse informatsiooni kauba omaduste suhtes.
lg 1 p 6 rakendamisel tugineb TOAK üksnes asjaolule, et kuna kaubamärgil SOVETSKOJE IGRISTOJE + kuju on kujutatud
lg 1 p 6 rakendamise eeldusteks on eksitamist võimaldava informatsiooni esitamine kaubamärgil, tarbija eksitamise võimalikkus ja hinnang eksitamise asetleidmise tõenäosusele. TOAK on tuginenud vaid asjaolule, et kaubamärgil on esitatud informatsiooni (1965. aasta Tbilisi I rahvusvahelise veinide konkursi medal), mis ei vasta tegelikkusele. Tuvastamata on jäänud tarbija eksitamise aspekt (kas tarbija teab, mis medalid on märgil kujutatud, kellele nad omistatud on, mis tähendus neid medalitel on jne) ning eksituse asetleidmise tõenäosus. Nimetatud norm eeldab selle rakendajalt kaalutlusõiguse teostamist ning otsustust selle rakendamise proportsionaalsuse (tasakaal tarbija kaitse huvide ning eraomandi piiramise vahel), vajalikkuse ning mõõdukuse kohta. Euroopa Kohus on leidnud tarbija eksitamist geograafilise päritolu osas hinnates, et piirangute kehtestamine on õigustatud üksnes juhul, kui esineb piisav tõenäosus, et geograafilise tähise kasutamine kaubal mõjutab tarbija ostuotsust. Seega ei ole antud juhul oluline tarbija arvamus või mõtted, vaid tema prognoositav ostukäitumine – kas ostuotsus langetatakse seepärast, et kaubamärgi reproduktsioonil on kujutatud teatav medal. Kui selle medali kujutamine ei mõjuta tarbija ostuotsust, siis ei ole ka
Hageja palub kindlaks teha kaubamärgi SOVETSKOJE IGRISTOJE + kuju (taotluse nr 9701747) suhtes
Kohtuistungil selgitas hageja, et ta usub, et osaleti Tbilisi konkursil. See asjaolu on vaid formaalne eeldus õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolu või puudumise kohta. Sellekohaseid dokumente säilinud ei ole. Tähtis on, kuidas tarbija kaubamärki tajub. Oluline on, et kaubamärk tuleneb Nõukogude Liidu 3 (NL) tootmissüsteemist, kus oli ette kirjutatud, kuidas toota, milliseid märgiseid kanda. Kõik vahuveinide tootjad pidid tooted nimetatud märkidega märgistama. See õigustab hagejat sildil medaleid kasutama käesoleval ajal. Hageja arvates on medalitel täna sama tähendus mis NL ajal. Medalite kujul edastab hageja tarbijale sama infot, mida NL ajal. Tarbija teadis, et seitse medalikomplekti annab Riias toodetule sama kvaliteedi. Ei ole tähtis, kes Tbilisis osales ja millises kategoorias. Eksitamist tuleb hinnata tarbija pilgu läbi. Euroopa Kohtu 24.10.2002 lahendi C-81-01 järgi on eksitamine reaalne, kui info mõjutab ostuotsust. Kui Tbilisi medal ostu ei mõjuta, pole sel mõjuvat tähtsust. Tarbija on ajalooliselt harjunud medalikomplekti nägema, tema jaoks pole olukord muutunud. Kostja vastuväited
-st, milles tarbija eksitamine kaubamärgiga on kaubamärgi õiguskaitset välistav absoluutne alus. Hageja väide, et vaidlust ei ole selles, kas hagejal on õigust kasutada teiste medalite kujutisi (st 5 teised kaubamärgil kujutatud medalid peale Tbilisi 1965 veinikonkursi medali) ja et ei ole vaidlustatud asjaolu, et hageja toodang on sellise kvaliteediga, mida võib seostada terve rea auhindadega erinevatel veinikonkurssidel, ei vasta tõele. Kostja on TOAK menetlustes vastu vaielnud kõigi hageja kaubamärgil kasutatavate medalite kujutamisele, sest hageja ei ole võitnud ühtki tema poolt kasutatavat medalit. Kuni 01.05.2004 kehtinud
lg 1 p 6 ei võimalda anda õiguskaitset tähisele, mis oma olemuselt võib tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade ja teenuste teiste omaduste suhtes. Seejuures piisab tarbija eksitamise võimalusest. Vahuveinide puhul on toote omadused suuresti määratud geograafilise piirkonnaga, kus on kasvanud viinamarjad ja kus on neist valmistatud toorvein, samuti kasutatavate valmistamisviisidega. Eelnevast nähtub üheselt, et hageja toodud kaubamärgi reproduktsioonil on kujutatud seitse rahvusvaheliste veinikonkursside auhinda – kolm kuld- ja neli hõbemedalit, mille kujutamine hageja kaubamärgil eksitab tarbijaid toote kvaliteedi, liigi, geograafilise päritolu ja muude omaduste suhtes. Arvestades, et hageja ei ole ühtki enda kaubamärgil kujutatavat medalit võitnud, on eksitav kõigi seitsme medali eraldi võetuna kujutamine, konkreetse medalikomplekti kujutamine ning auhindade kui selliste üldse kujutamine. Kostja täiendava vastuse kohaselt ei ole arvestatavad esitatud kohtuotsused, kuna käsitlevad vaidlusest erinevat õiguslikku olukorda. 12.12.2007 jõustunud VÕS muudatustega lülitati VÕS-i Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2005/29/EÜ sätted, mis käsitlevad ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul. VÕS § 123 kohaselt peetakse kauplemisvõtet muuhulgas eksitavaks, kui selles esitatud teave on ebaõige. Sealhulgas loetakse teavet ebaõigeks juhul, kui see sisaldab valeandmeid kauplejana tegutseva isiku staatuse, tunnustamise ning saadud autasude ja tunnustuse osas. On ilmne, et esitledes enda kaubamärgil medaleid, mida hageja ei ole kunagi võitnud, esitab ta ebaõiget teavet tema poolt võidetud auhindade ja saadud tunnustuse kohta. Sellega kasutab hageja ebaausat kauplemisvõtet. Maakohtu otsus 3. Kohus jättis hagi rahuldamata. Hageja palub kohtul tuvastada, et kaubamärgi SOVETSKOJE IGRISTOJE+kuju osas ei esine
Kostja leiab, et nimetatud kaubamärgi õiguskaitset välistavad asjaolud on ilmsed. Avalduse lahendamisel tuleb kohaldada kuni 01.01.2004 kehtinud
, kuna viimase otsuse vaidlusaluse tähise kaubamärgina mitteregistreerimise kohta tegi Patendiamet 10.11.2003. Kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise ajal (05.08.1997) kehtinud
Nimetatud paragrahvi lg 2 kohaselt ei registreeritud kaubamärke, mis võivad tarbijat eksitada kauba või teenuse sisu, kvaliteedi või päritolu suhtes. Kuni 01.01.2004 kehtinud
sätestas absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud ning lg 1 p 6 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis oma olemuselt võib tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes. Hilisemad
redaktsioonid sisaldavad analoogilist regulatsiooni, sh käesoleval ajal kehtiv seadus. Kaubamärgiseaduse järgi on kaubamärk tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Selline tähendus oli kaubamärgile antud ka taotluse esitamise ajal kehtinud
§-s 4 (lg 1). Sellest tulenevalt on kaubamärgi põhiülesandeks eristada kaubamärgi omanikule kuuluvaid tooteid või teenuseid konkurentide omadest – toote individualiseerimine. Kaubamärgi individualiseeriv toime tähendab seda, et tarbijal oleks võimalik eri märkidega varustatud kaupu üksteisest eristada märgi alusel, mis võimaldab tal kergemini 6 ostuotsust teha. Kaubamärgi ülesandeks on ka anda tarbijale teavet kauba kvaliteedi kohta ja kaubamärgi alusel võib tarbija luua endale eelistusi eri toodete vahel ning see võimaldab tal korduvas olukorras leida turult kergesti soovitud toote. Kuna tegemist on kaubamärgi registreerimisest keeldumise absoluutse alusega, peavad asjaolud, mis tingivad kaubamärgi registreerimise õigusvastasuse, tulenema kaubamärgi enda olemusest, mitte kolmandate isikute väidetavatest õigusest vaidlusalusele tähisele. Kaubamärgi registreerimisest keeldumise absoluutsete aluste korral tuleb kaubamärgi kirjeldatavust hinnata teenuste ja kaupade suhtes, mille suhtes kaubamärgi registreerimist taotletakse, ja lähtudes selles, kuidas tajub kaubamärki asjaomane tarbijate grupp (Euroopa Esimese Astme Kohtu lahendid T359/99, p 23 ja T-334/03, p 26). Hageja möönab, et ei pruugi olla ühegi kolmest kuld- ja kolmest hõbemedali, mida soovib kaubamärgil kujutada, võitja, kuid vaatamata sellele on tal õigus neid medaleid kasutada, kuna tema õiguseelneja kasutas neid tulenevalt NL kehtinud korrast, mille järgi kõik vahuveinitootjad pidid etikettidel kasutama kõiki viidatud medaleid. Kohus ei nõustu, et hageja on õigustatud nõudma kaubamärgi registreerimist, kuna tema õiguseelneja kasutas sildil olevaid medaleid tulenevalt sellest, et NL ajal pidid kõik vahuveinide tootjad neid kasutama ja tarbija on nende nägemisega harjunud ja saab sellest informatsiooni, et tegemist on sama hea kvaliteediga vahuveiniga, mida ta oli harjunud tarbima NL ajal. Selline seisukoht on vastuolus kaubamärgi-, tarbijakaitse-, konkurentsi- ja reklaamiseadusega. Medalid veinietikettidel viitavad tootele omistatud tunnustusele ja medalite kujutamine kaubamärgil edastab tarbijale informatsiooni toote erilise kvaliteedi vm eriliste positiivsete omaduste kohta, tekitades toote vastu usaldust. Hageja toodangu tarbijaks ei ole vaid isikud, kes hageja õiguseelneja poolt toodetut ajalooliselt teavad. Peale NL lagunemist on uus põlvkond, kes on potentsiaalsed vahuveini tarbijad. Isegi kui hageja toodangu tarbijad oleksid vaid isikud, kes tarbisid seda toodangut NL ajal, ei õigustaks see tarbijate jätkuvat eksitamist hageja poolt. Õigustada ei saa moonutatud informatsiooni andmist tarbijale. Tarbijakaitse seaduse (TKS) § 3, mis sätestab tarbija põhiõigused, järgi on tarbijal õigus saada pakutavate kaupade ja teenuste kohta vajalikku ja tõest teavet teadliku valiku tegemiseks ning õigeaegset teavet kauba või teenusega seotud riskide kohta (p 2). Kuna hageja soovib oma kaubamärgil, mille registreerimiseks ta on taotluse esitanud, kujutada medaleid, mida ta võitnud ei ole, on see vastuolus nimetatud TKS sätetega. Hageja poolt taotletud tähise kaubamärgina registreerimine oleks vastuolus ka konkurentsiseadusega (KonkS). KonkS § 50 lg 1 p 1 järgi on kõlvatuks konkurentsiks mh eksitava teabe avaldamine, milleks on KonkS § 50 lg 1 p 3 kohaselt ka hageja poolt mittevõidetud medalite kasutamine kaubamärgil, mida ta soovib registreerida. Reklaamina käsitatava eksitava, kõlvatu või halvustava teabe puhul rakendatakse KonkS § 50 lg 3 kohaselt reklaamiseaduse (RekS) sätteid. Reklaam on RekS § 2 lg 1 järgi mh teave, mis avalikustatakse toodete või teenuste müügi suurendamise eesmärgil ning mida reklaami avalikustaja tasu eest või mõnel muul vastaval kaalutlusel levitab. RekS § 4 lg 1 järgi on keelatud eksitav reklaam, st reklaam, mis ükskõik millisel viisil, kaasa arvatud esitlusviis, petab või tõenäoliselt petab üldsust või mis toodud põhjustel kahjustab või võib kahjustada konkurenti. Reklaami eksitavaks tunnistamisel võetakse arvesse kogu reklaam, mh tootja või teenuse osutaja isik, tema tegevusala ja kvalifikatsioon, samuti tema toote või teenusega seotud intellektuaalse omandi õigused (RekS § 4 lg 2 p 6). Kostja poolt tõendina esitatud eriteadmistega isiku Patendibüroo Moorlat&Ko arvamus kinnitab ülalmärgitud seisukohti. Arvamuse kohaselt torkab hageja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärk silma medalite suure arvuga. Kui tüüpiline on 2-3, real juhtudel 4-5 medali näitamine, siis hageja tähisel on neid suurem arv, mis eeldab väga kõrget kvaliteeti ja suure tõenäosusega mõjutab ostuotsust. Tbilisi medalist on tähisel kujutatud vaid esikülg. Kõik viidatud 7
, TKS, KonkS ja RekS sätted, millest tuleneb hageja kohustus anda tarbijale tõest teavet, välistavad hagi rahuldamise. Kostja esitas istungil tutvumiseks nn Tbilisi medali. Tutvumiseks esitatud ja hageja poolt registreerimiseks esitatud tähisel olevate medalite võrdlemisel selgub, et tähisel on vaid Tbilisi medali esikülg. Medali tagakülg tähisel puudub. Hageja väitel on tähisel nii Tbilisi medali esi- kui tagakülg. I Rahvusvahelise Veinikonkursi Tbilisi, September 1965, kataloog tõendab, et hageja õiguseelneja nimetatud konkursist osa ei võtnud. Seega ei saanud ta seal ka medaleid võita. Tõendatud on ka, et hageja ei ole võitnud teisi tähisel kujutatud medaleid.
lg 2 (taotluse esitamise aegne redaktsioon) sisaldab tarbija eksitamise võimalikkuse kaubamärgi registreerimisest keeldumise alusena. Tulenevalt sätte sõnastusest puudub vajadus tarbija eksitamise tõendamiseks ning tähtsust ei oma, kas tarbijat tegelikult eksitatakse või mitte. Õige on ka kostja seisukoht tõendamisekoormise kohta. TsMS § 230 lg 1 sätestab, et kumbki pool peab hagimenetluses tõendama neid asjaolusid, millele tuginevad tema nõuded ja vastuväited, kui seadusest ei tulene teisiti. Seega peab hageja tõendama asjaolusid, millele tema nõuded tuginevad. Apellatsioonkaebus 4. Hageja palub kohtuotsuse tühistada ja saata asi uueks läbivaatamiseks esimese astme kohtule. Harju Maakohus on kohaldanud ebaõigesti menetlusõiguse ja materiaalõiguse normi. Apellant esitas
lg 5 ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TOAS) § 64 lg 2 alusel hagi kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu puudumise kindlakstegemiseks. Hageja on 1952. aastal asutatud Riia vahuveinitehase õigusjärglane. Riia vahuveinitehases oli SOVETSKOJE IGRISTOJE vahuveini tootmine reguleeritud vastavate Nõukogude Liidu riiklike standarditega. Riiklik regulatsioon tähendas muuhulgas ka seda, et kõik NSVL vahuveinitootjad, kes SOVETSKOJE IGRISTOJE vahuveini valmistasid pidid kasutama kindlat medalite komplekti, sõltumata sellest kas konkreetne tehas oli vastavatel konkurssidel osalenud või mitte, rääkimata medalite võitmisest nendel konkurssidel. Seega juba ajaloolistel põhjustel ei seosta tarbija vastavaid medaleid ühele kindlale tootjale omistatuid tunnustusega. Hageja õiguseellane A/S Rigas Vini jätkas "sovetskoje" vahuveini tootmist ka pärast NSVL lagunemist ning esitas 05.08.1997 taotluse SOVETSKOJE IGRISTOJE + kuju kaubamärgi registreerimiseks Eestis. Kaubamärgi reproduktsioonil kujutatakse ka medalite komplekti nagu Riia Vahuveinitehas läbi aja seda ka (kohustuslikus) korras kasutanud oli. Pooltel on vaidlus hageja kaubamärgi reproduktsioonil kujutatud medali kujutis(t)e üle ning käesoleva vaidluse esemeks on hinnang, kas apellandi kaubamärk võiks oma olemuselt osutada tarbijat eksitavaks kauba omaduste suhtes
Kohaldada tuleb registreerimise otsuse ajal kehtinud õigusnorme (10.11.2003), mille alusel kaubamärgi õiguskaitse lubatavuse kriteeriumid olid määratletud. Maakohus on oma otsuses tuginenud valdavalt õigusnormidele, mis ei moodusta kaubamärgi õiguskaitset välistavaid asjaolusid. Kaubamärgi õiguskaitset välistavad asjaolud ei tulene tarbijakaitseseadusest, konkurentsiseadusest ega reklaamiseadusest. Kohus on viidanud 15.04.2004 jõustunud tarbijakaitseseadusele. Kohus on piirdunud fakti analüüsiga, kas apellandi õiguseellane on võitnud kõnealuse Tbilisi 1965. aasta konkursi medali või mitte ja jätnud tähelepanuta, et tuleb analüüsida kaubamärgi reproduktsioonil kujutatu mõju tarbija majanduslikule ostukäitumisele. Taoline hinnang otsuses puudub. Kohus on viidanud, et
lg 1 p 6 normikoosseis välistab kaubamärgi õiguskaitse juhul, kui esineb tarbija eksitamise võimalus. Apellant leiab, tuleb välja selgitada tarbija eksitamise tõenäosus. Tõendamisesemeks on asjaolu, kas tarbijat apellandi kaubamärgi reproduktsioon 8 eksitaks. Apellant on põhistanud, et kuna läbi aegade on sedasama medalite komplekti kasutanud kõik endise NL territooriumil asuvad SOVETSKOJE vahuveini tootjad, siis selline eksitus ei ole tõenäoline. Ei ole tõenäoline, et seoses Nõukogude Liidu lagunemisega on tarbija jaoks selle medalite komplekti tähendus muutunud. Kohus on eiranud Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni art 6 quinquies p A lõikele 1, mille kohaselt "teistes liidu liikmesriikides tuleb iga kaubamärgi kohta, mis on nõuetekohaselt päritoluriigis registreeritud, lubada taotlust esitada ja seda tuleb kaitsta niisugusena, nagu ta on (teile quelle), tingimusel, mis on esitatud käesolevas artiklis. Need riigid võivad kuni registreerimise lõpliku vormistamiseni nõuda päritoluriigis registreerimise kohta tunnistuse esitamist, mille on välja andnud pädev amet. Nõuet sellise tunnistuse legaliseerimiseks ei ole." Apellant tõendas, et tema kaubamärk on registreeritud Lätis ja taotles selle kaubamärgi registreerimist ka vastavalt Eestis. Kohus on ebaõigesti kohaldanud
Informatsioon, millele "tarbija eksitamise võimalikkus" rajaneb on olemuslik ja tuleneb kaubamärgist endast. Peab olema alus väita, et tarbija eksitamine on üldse võimalik. Vajalik on kaalutlusõiguse teostamine eksitamise tõenäosuslikkuse osas, sest õiguskaitsest keeldumine peab olema proportsionaalne taotleja ja tarbija huvide suhtes. Olulisemaks asjaolust, kes osalesid
lg 1 p 6 rakendamine on õiguspärane üksnes siis, kui järgitakse proportsionaalsuse põhimõtet. Kuigi
S 7 lg 1 p 6 normikooseis võimaldab keelduda kaubamärgi registreerimisest, kui eksisteerib võimalus eksitada tarbijat. Siiski ei saa iga väiksematki kahtlust tõlgenda hageja kahjuks, vaid peab olema piisav veendumus, et eksisteerib piisavalt suur võimalus, et tarbija saab eksitatud. Hageja soovib juhtida kohtu tähelepanu asjaolule, et Euroopa Kohus on leidnud tarbija eksitamist geograafilise päritolu osas hinnates, et piirangute kehtestamine on õigustatud üksnes juhul, kui esineb piisav tõenäosus, et geograafilise tähise kasutamine kaubal mõjutab tarbija ostuotsust. Eeltoodu on leidnud kinnitust Euroopa Kohtu 24.10.2002 otsuses kohtuasjas nr C-81/01 (Borie Manoux SARLS vs Directeur de Unstitut national de la propriete industriale (INPI)), kus kohus on leidnud (punkt 25), et „Varasemast kohtupraktikast on selge, et selleks, et kaubamärgi kasutamist võib pidada segadust tekitavaks või adressaati eksitavaks, peab olema, tarbijate arvamust või kombeid arvesse võttes, kindlaks tehtud, et esineb reaalne oht, et nende majanduslik käitumine saab mõjutatud (vt, inter alia, kohtuasi C-303/97 Sektkellerei Kessler [1999] ECR 1-153, punkt 33)”. Seega ei ole antud juhul olulised tarbija arvamused või mõtted, vaid tema prognoositav ostukäitumine - kas ostuotsus langetatakse seepärast, et kaubamärgi reproduktsioonil on kujutatud teatav medal. Kui selle medali kujutamine ei mõjuta 9 tarbija ostuotsust, siis ei ole ka
Tarbija ostuotsus saab olla mõjutatud konkreetsest medalist aga üksnes juhul, kui ta teab, mis medaliga tegu on, mida selle medali olemasolu tähendab toote omadustele jne. Seega isegi, kui eksisteerib teoreetiliselt võimalus, et mõni tarbija tunneb kõnealust medalit ning arvab seetõttu, et kaubal on teatavad omadused (mida tegelikult ei ole), tuleb hinnata, kui suur oleks selliste tarbijate osakaal üldisest kauba sihtrühmast. Kui selliste tarbijate osakaal jääb väikeseks, leiab hageja, et tema kaubamärgi registreerimisest keeldumine (omandiõiguse piiramine) ei ole proportsionaalne taotletava eesmärgi suhtes (tarbija kaitse). Eeltoodule tuginedes leiab hageja, et puuduvad vana
Kirjalik vastus apellatsioonkaebusele
Pooled ei vaidle, et kohaldada tuli kuni 01.01.2004 kehtinud
sätteid, kuna viimase otsuse vaidlusaluse kaubamärgi mitteregistreerimise kohta tegi Patendiamet 10.11.2003. Ekslik on apellandi väide, mille kohaselt on kohus kohaldanud ebaõiget tarbijakaitseseaduse redaktsiooni, sest kohus oli seotud
redaktsiooniga, mis kehtis 10.11.2003. Muude viidatud seaduste osas kohus otsuses ajalist viidet ei teinud ja lähtus kehtivast õigusest. Ringkonnakohus leiab, et maakohus on õigesti
lg 1 p 6 sisu avamiseks analüüsinud teiste seaduste abil mõistet tarbija eksitamine, kuivõrd
ise mõistet ei sisuta. Kohtu käsitlus on põhjendatud ja annab vastuse küsimusele, kas registreerida soovitav kaubamärk on kooskõlas lisaks
-le ka teiste seadustega. Ringkonnakohus nõustub maakohtu poolt tuvastatuga, et AS Latvijas Balzams ei ole 1965 Tbilisi veinikonkursil osalenud ega seal vaidlusalust medalit võitnud. Apellant ei ole seda asjaolu kaebuses eraldi vaidlustanud, kuid samas on ta ebaõigesti leidnud, et maakohus on piirdunud vaid medali võidu tuvastamisega ja jätnud hindamata ülejäänud hageja argumendid, mis olid esitatud seoses tarbija eksitamise võimalikkuse tõenäosusega. Kuna hageja on maakohtus asja arutamisel medali võitmisega või mittevõitmisega seonduvat oluliseks pidanud, on kostja hageja väited omapoolsete vastuväidete ja esitatud tõenditega ümber lükanud. Ringkonnakohus nõustub maakohtu poolt hõbemedali võitmisele antud tähendusele, s.t et medal anti veinikonkursil tootjale, mitte tootele, nagu ekslikult on väitnud hageja maakohtus ja apellatsioonkaebuses. Maakohus leidis, et
Kaubamärgiseadus seob kaubamärgi õiguskaitse eksitamise võimalikkusega, mitte aga eksitamise enda või tarbija ostukäitumise mõjutamisega. Apellandi väited eksitamise tõendamata jätmise kohta ei ole asjakohased, kuna tarbija tegelik eksitamine, s.t reaalsed tagajärjed ja tarbija ostukäitumine ei kuulunud tõendamisesemesse. Seadus sätestab kaubamärgi registreerimisest keeldumise alusena 10 tarbija eksitamise võimalikkuse. Samas on kostja tõendanud, et medalite kujutamine kaubamärgil on tarbijate ostuotsuseid mõjutanud. Apellandi väide, et medalite võitmine kui selline on käesolevas vaidluses vähese tähendusega asjaolu, ei ole õige, sest hageja ise kasutab toodetele omistatud auhindade kujutisi lisaks kaupadel ka veo- ja rühmapakenditel, s.t toodete kastidel ja karpidel ja ka veebilehel. Kostja on sellest teinud järelduse, et apellant rõhutab ka ise toodete turunduses toodangule omistatud tunnustust intensiivselt, tehes auhindade eksponeerimiseks märkimisväärseid kulutusi. Kuna kaubamärgil on kujutatud apellandi poolt mittevõidetud auhinnad, on tegemist tarbijate ilmse eksitamisega. Tbilisi 1965 veinikonkursi medali kujutamine hageja kaubamärgil on eksitav kaubamärgiga tähistatava kauba kvaliteedi ja väärtuse ning päritolu osas. Ekslik on apellandi väide, mille kohaselt auhindade võitmine ja medalite kajastamine pudelitel ei anna teavet tootja poolt turustatava kauba kvaliteedi kohta. On ilmne, et tänapäeval ei turusta eelnimetatud konkursil osalenud veinitootja enam sedasama toodangut, mis esitati hindamiseks. Medali kasutamisega kaubamärgil aga püütakse luua tarbijale muljet pakutava toodangu kõrgest kvaliteedist. Kuna medal konkreetse toote eest antakse selle tootjale, on tootjal õigus seda oma toodangu tutvustamisel kasutada positiivse maine ja ostuotsustuste kujundamisel. Kuni 01.01.2004 kehtinud
lg 1 p 6 ei võimalda anda õiguskaitset tähisele, mis oma olemuselt võib tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade ja teenuste teiste omaduste suhtes. Seejuures piisab tarbija eksitamise võimalusest. Väär on apellandi väide, mille kohaselt toodetakse käesoleval ajal sedasama sovetskoje vahuveini, mida tarbijad olid juba aastakümneid tarbinud. Apellant läks juba 1995 vahuveini tootmisel üle enda poolt loodud uuele tehnoloogiale, millele on võetud patent. Sovetskoje igristoje meetodi kohaselt tuleb vastava vahuveini valmistamiseks kasutada vaid (endise) Nõukogude Liidu territooriumilt pärinevaid viinamarju. Hageja kasutab mujalt kui endise NSV Liidu territooriumilt (Euroopa Liidust) pärinevat veinimaterjali, mille kohta on teave hageja veebilehel ja hageja poolt toodetava “Sovetskoje Igristoje” vahuveinipudelite tagaetikettidel. See on kirjas ka hageja poolt Eesti Patendiametile 02.11.2000 esitatud õiendis. Seega tähise kasutamine muul meetodil ja mujalt kui (endise) Nõukogude Liidu aladelt pärit veinimaterjalist valmistatava vahuveini puhul tarbijat eksitav nii kauba liigi kui geograafilise päritolu suhtes. Maakohus ei ole asja lahendamisel rikkunud kaebuses väidetud menetlusnorme ja on õigesti jaganud tõendamiskoormise. Hagiasjas peab TsMS § 230 lg 1 kohaselt hageja tõendama oma nõuet ja käesolevas vaidluses pidi hageja tõendama asjaolusid, mis tõendaksid kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu puudumise. Kohus on TsMS § 232 lg 1 kohaselt hinnanud kogutud tõendeid kogumis ja teinud seadusliku ja põhjendatud lahendi. Kohtuotsus teises tsiviilasjas on tõendiks, kuid TsMS § 232 lg 2 kohaselt ei ole ühelgi tõendil kohtu jaoks ette kindlaksmääratud jõudu. Kohtuotsus on kooskõlas TsMS § 436 lg-ga 2 ja § 442 lg 8 kohaselt on kohus piisavas ulatuses tõendeid analüüsinud ja neist tehtud järeldusi põhjendanud. Samuti on kohus põhjendanud, miks ta ei arvesta teistes tsiviilasjades tehtud otsustega. Nõustuda ei saa apellandiga selles, et kohus ei arvestanud Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni art 6 quinquies p A lg-ga 1, mille kohaselt teistes liidu liikmesriikides tuleb iga kaubamärgi kohta, mis on nõuetekohaselt päritoluriigis registreeritud, lubada taotlust esitada ja seda tuleb kaitsta niisugusena, nagu ta on (telle quelle), tingimusel, mis on esitatud käesolevas artiklis. Kohus ei saanudki eelnimetatuga arvestada, sest meie seaduses esinevad kaubamärgi õiguskaitset välistavad asjaolud ja siis ei kohaldata konventsiooni art 6 quinquies p A lg-t 1. Lisaks on konventsiooni art 6 quinques p B alap-des 1 ja 3 sätestatud, et kaubamärkide registreerimise, millele art 6 quinquies lg 1 laieneb, võib tagasi lükata või kehtetuks tunnistada, kui märkide iseloom on niisugune, et nad võivad esile kutsuda kolmandate isikute poolt omandatud õiguste rikkumist või kui 11 märgid on vastuolus moraali või avaliku korraga ja eriti, kui neil on avalikkust eksitav iseloom. Kohus tuvastas, et registreerida soovitav kaubamärk on tarbijat eksitav ja rikub tarbija õigusi, mistõttu telle quelle põhimõte ei kohaldu. Ringkonnakohus leiab, et ükski apellatsioonkaebuse väid ei anna alust kohtuotsuse tühistamiseks ja asja saatmiseks uueks läbivaatamiseks maakohtule. Apellatsioonkaebuse rahuldamata jätmisel jäävad menetluskulud apellandi kanda. U.Loonurm A.Tänav Ü.Jänes Riigikohtu 05 05 2009 otsuse resolutsioon RESOLUTSIOON 1. Jätta Tallinna Ringkonnakohtu 20. oktoobri 2008. a otsuse resolutsioon tsiviilasjas nr 2-06-13546 muutmata. Muuta osaliselt ringkonnakohtu otsuse põhjendusi. 2. Jätta kassatsioonkaebus rahuldamata. 3. Jätta menetluskulud AS Latvijas Balzams kanda. 12
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.