ülamärkega 7 lg 1 p 3 ja VÕS § 1037 ning 1039 tulenevalt tuleneb vajadus tuvastada teose õigusvastane kasutaja (vaidlust ei ole selles, et kostja II teost kasutanud ei ole) ja alles seejärel võimalus teose kasutajalt välja nõuda õigusvastase kasutamise teel saadu. Kostja AOÜ Kostja II 24.09.2008.a kohtusse laekunud vastuse kohaselt ei ole kostja hageja õigusi rikkunud. Asjakohatu on hageja väide, mille kohaselt ta peab võimalikuks, et äriühingu ainuosanik on kulutanud ettevõtluskasumi enda kui füüsilise isiku kulude katteks või muul viisil välja kantinud. Hagiavaldusest ei nähtu, millisele solidaarse vastutuse alusele hageja tugineb. Hageja arvamus, et juhul, kui ta esitanuks nõude vaid äriühingu vastu, siis üritaks füüsiline isik selle kohe likvideerida, mille tulemusel ainuüksi varalist nõuet rahuldava kohtuotsuse täitmine osutuks seejuures võimatuks. Seega on hageja sisuliselt rajanud solidaarse vastutuse nõude asjaolule, et juriidilisest isikust kostjal ei pruugi olla vara kohtuotsuse täitmiseks. Solidaarse vastutuse jagamine viisil, et kostja I likvideerimise korral kannaks firma täitmata kohustused kostja II, ei tulene seadusest. Juhul, kui kostja oleks hageja autoriõigusi rikkunud, siis oleks selline tegevus seadusest tulenevalt õigusvastane ja viimase eraldi tuvastamiseks mistahes vajadus puudub. Kostja ei ole aga hageja autoriõigusi rikkunud. Hagist jääb arusaamatuks, kuidas, millal ja millises vormis või 5 viisil on kostja hageja õigusi rikkunud. Hagiavalduses on läbisegi ja piiritlemata käsitletud erinevaid mõisteid nagu arvutiprogramm, andmebaas, domeeninimi, veebipood. Mida hageja silmas peab, kui ta räägib hagis „internetipoest nimetusega XXX”, „tarkvarapaigaldisest ja selle kasutuskestusest”, samuti „internetipoe kujunduslikust väljanägemisest”, „serverarvuti üleandmisest”, jääb selgusetuks ja kostjale ei ole arusaadav, millise autoriõiguse seaduse sätte regulatsiooni alla kuuluva objektiga on tegemist ning kuidas kostja väidetavalt on hageja õigusi rikkunud. Arvutiprogrammi autoril ei ole seadusest tulenevat õigust esitada arvutiprogrammi kasutamisõiguse saanud isikule tingimusi domeeninime kasutamisele ja serveriteenust osutava isiku valikule, nimetatut reguleerib VÕS ja mitte
. Hageja on põhjendanud oma nõuet sooviga sekkuda kostja igapäevasesse majandustegevusse ja omada jooksvat ning vahetut ülevaadet äriühingu kuludest ja tuludest, aga ka kostja tehingutest kolmandate isikutega. Hagejal puudub õiguslik alus sellise nõude esitamiseks. Hageja rahalise nõude arvestamise alused, kord ja printsiibid ning õiguslikud alused on põhistamata, mistõttu pole võimalik neile vastuväidete esitamine. Tulenevalt hageja 30.06.2008.a selgituste lk 7 avaldatust võib asuda seisukohale, et õigused arvutiprogrammi kasutamiseks kuuluvad füüsilisele isikule HLile, mitte hagejale. Seega isegi juhul, kui kostja oleks rikkunud tarkvaraprogrammi autori või autoriõiguste valdaja õigusi, siis ei oleks ta rikkunud mitte hageja õigusi, vaid HL õigusi. Hageja on esitanud esialgsele hagiavaldusele HK allkirjastatud teatise 16.01.2008.a, mille kohaselt kinnitab füüsiline isik HK, kellel puudub seos hagejaga, et arvutiprogrammide süsteemi XXX varalised õigused kuuluvad hagejale. Käsitletav tõend ei ole asjakohane ega lubatav.
-st ei tulene võimalust arvutiprogrammi suhtes varaliste õiguste üleminekuks olukorras, kus arvutiprogramm on loodud otseste tööülesannete täitmise käigus, teiseks on varaliste õiguste loovutamine tõendatav (olenemata teosest) kirjaliku lepinguga autori ja kolmanda isiku vahel. Kas menetlusosaliseks mitteoleva füüsilise isiku ja kolmanda isiku vahel, kes samuti ei ole menetlusosaline, on erimeelsusi arvutitarkvara ja domeeni XXX kasutamises, ei puutu käesolevasse vaidlusesse. Kostja tellis oma seadusliku esindaja vahendusel füüsiliselt isikult HLilt tarkvaraprogrammi loomise, millises protsessis osales ka füüsiline isik kostja II, kes esitas nägemuse (so struktuur, ülesande püstitus, millisel viisil ja milliseid võimalikke nn „tehnilisi käike” soovib tellija näha) ja osales programmi väljatöötamise protsessis. Kostja I ei ole kostja II vahendusel tellinud kunagi tarkvaraprogrammi hagejalt. Programmi sai kostja HLilt, kellega koos ka programmi töötamist katsetati ja juurutati. HL palvel tasus tarkvaraprogrammi kasutamiseks õiguse saamise eest kostja II eraisikuna, märkides selgitusse „laen”. Nimetatu oli põhjendatud sellega, et HL ei soovinud näidata saadud summasid tasuna, milline oleks tulnud deklareerida maksustatava tuluna. Eraisikute vahel protsendita laenu andmine ja tagastamine ei tekita üldjuhul kahtlusi selgituse tegelikkusele vastavuses. Kuna kostja II oli kostja ainuomanik ja juhataja, siis täitis ta äriühingu kohustuse isiklikult. Kas ja milline kohustus seejuures kostjal füüsilise isiku ees tekkis, ei seondu käesoleva vaidluse esemega, sest kostjad ei tellinud tarkvaraprogrammi loomist hagejalt. Hageja osutas kostjale nn serveriteenust. Vaidluse esemeks olev tarkvaraprogramm võimaldab tegeleda kaupade ostu-müügiga Interneti keskkonnas, ei ole midagi erakordset ega ainulaadset, sest nn Internetimüük on juba ammu väljakujunenud majandustegevuse sfäär ning erinevat isikute poolt sel eesmärgil kasutatavad tarkvaraprogrammid ei erine üksteisest sellises mahus, et neid kõiki võiks pidada programmiloojate originaalse loomingulise tegevuse tulemusteks. Hageja pole tõendanud, et vaidlusalune tarkvaraprogramm on autoriõigusega kaitstav objekt. 6 Kostja esitab vastuväited lähtudes teoreetilisest eeldusest, et hageja on tõendanud tarkvaraprogrammi autoriõigusega kaitstavuse, et arvutiprogrammi on alust pidada teoseks ja selle loojat/loojaid autoriks. Hageja väited on vastuolulised ja ei ole selge, keda ta kostjana konkreetselt silmas peab, märkides, et HL ei ole kunagi tema poolt loodud internetipoe varalisi õigusi kostja(te)le loovutanud. Kui hageja väidab, et autori soovil kuuluvad arvutitarkvara õigused hagejale, siis jätkuvalt on täpsustamata, millist liiki lepingu alusel autori õigused võõrandati. Autori ja hageja vahel valitseval üksmeelel ei ole õiguslikku tähendust. 16.01.2008.a nähtub, et teose on loonud väidetavalt kaks autorit. Need õigused ei saa kuuluda ühele autorile, samuti ei nähtu teatisest, millisel õiguslikul alusel, millal ja kellele loovutas väidetav teine autor oma varalised õigused. Kostja ei ole kunagi tellinud tarkvaraprogrammi loomist ja kasutamisõiguse saamist hagejalt ja varaliste õiguste loovutamise väide äriühingule on esitatud esmakordselt alles kohtumenetluse käigus. Kostja I sai õigused tarkvaraprogrammi kasutamiseks HLilt juba aastal 2002.a ja seda kuni kostja I tegevuse likvideerimiseni. Kuni hageja poolt 2007.a suvel litsentsitingimuste esitamiseni ei olnud ei autori ega hageja ja teiselt poolt kostja vahel olnud vaidlust kostja õiguses programmi kasutamiseks ja selle eest tasu maksmata jätmises. Hageja ei ole varem esitanud nõuet, et aastate möödumisel hageja poolt suvaliselt valitud ajahetkel pärast arvutiprogrammi üleandmist, kostja poolt tasu maksmist ja tarkvaraprogrammi kasutama hakkamist oleks tal (mitte autoril) õigus täiendava tasu nõudmiseks ja ühepoolselt teose kasutamiseks uute tingimuste kehtestamiseks. Kuna poolte (ega ka kostja ja autori) vahel ei olnud sõlmitud kokkulepet hageja õiguses kehtestada ühepoolselt 5 aasta pärast, arvates teose loomisest ja kasutada andmisest, täiendav tasu, siis hagi lisana 4 esitatud „Internetipoe tarkvara litsentsitingimused” saab olla käsitletav (eeldusel, et hageja ikka on õiguste valdaja) hageja soovi väljendamisena täiendava tasu saamiseks, mis ei ole kostjale siduvaks. Hageja osutas kostjale II serverimajutuse ja hoolduse teenust, sellise lepingu võis sõlmida ka suuliselt. Pooltevahelist kokkulepet tõendavad serverimajutuse ja hooldusteenuse osutamine hageja poolt, arvete esitamine teenuse osutamise eest hageja poolt ja arvete tasumine kostja poolt. Hageja selgitus, et ta on osutanud teenust vaid domeeninime majutuseks, on otsitud. Asjaolu, et eelviidatud arvetel on teenuse sisuna märgitud kord hostimine, veebiserveri hooldus, autoosad serverimajutus ja hooldus jms, ei oma määravat tähendust. Tähtsust omab osutatud teenuse tegelik sisu. Kostja poolt autori loal kasutatud tarkvara oli paigutatud hageja serverisse tarkvaraprogrammi tegeliku ja sisulise kasutamise eesmärgil, sest ilma vastava serverita ei oleks olnud programmi kasutamine mõeldav. Hageja väited on osaliselt esitatud HL nimel, kostjate osas on täpsustamata, milline kostja hageja õigusi rikkus. Hageja väide, et kuni 2005.a sügiseni kasutas kostja tarkvaraprogrammi autori nõusolekul, annab kinnitust asjaolule, et autori ja kostja vahel oli sõlmitud kokkulepe tarkvaraprogrammi kasutamiseks ja varalised õigused kuulusid ja kuuluvad autorile, so füüsilisele isikule HLile. 2006.a
Juhul, kui tegemist on teosega, siis enesestmõistetavalt kaitstakse seda autoriõigusega. 17.11.2008.a kohtuistungil vastas hageja esindaja kohtule, et hagejale loovutas HL varalised õigused kinkelepingu alusel. Samas on hageja 03.11.2008.a väitnud, et HL ja hageja vahel ei ole kunagi olnud mingit kirjalikku lepingut, sest seda teha ei olnud vaja; HL ei loonud internetipoodi tööülesannete käigus. 8 Ka kostjale II on HL varem kinnitanud, et HK aitas programmeerida. Nii nagu HL ei ole ka HKsõlmitud hagejal ühtegi kirjalikku lepingut tarkvaraprogrammi suhtes varaliste õiguste omandamiseks autoritelt. Tarkvaraprogrammi loomises osales ka kostja II, kes koostas paberil spetsifikatsiooni eskiisi, mille teostatuna on hageja esindaja esitanud kohtule. 17.11.2008.a kohtuistungil kinnitas hageja esindaja, et ettepaneku üle kanda 17’000.- kr HL kontole selgitusega „laen” tegi ta isikulikult, et tal ei olnud kohustust kanda see summa hageja kontole. Seega kinnitas HL, et nimetatud summa oli ette nähtud programmeerimise eest. Töö tegi ja tasu sai füüsiline isik, mitte hageja. Kostja ei kasuta ega ole kasutanud piraatkoopiat. Autor HL andis ise kostjale parooli ja IP-aadressi selleks, et programmi oleks võimalik kasutada teises serveris. Nimetatud kehtib nii väidetava esimese koopia kui ka väidetava teise koopia suhtes. Hageja peab tõendama, et kostja on muutnud arvutiprogrammi ja teinud piraatkoopia. Olukord, kus tehniliste tingimuste piiratuse tõttu oli vajalik serveri vahetamine, ei ole hinnatav piraatkoopia tegemisena. Isegi juhul, kui kostja I poolt tänaseks kasutatavat programmi saaks lugeda uueks koopiaks, siis on see tehtud
Domeen A taotleti algusest peale silmas pidades äriühingu nime peatset muutmist. Sama nime kannab ka tarkvaraprogramm. Domeen, OÜ H , ärinime muutmine, tarkvaraprogrammi nimetus ja nimedevahelised seosed oli algusest peale ka autor HL teada tulenevalt tema ammusest tutvusest kostjaga II. Kohtuotsuse põhjendused. Vaidlust ei ole poolte vahel selles, et kostja II on kostja I (varasema nimega OÜ H ) juhatuse liige (I kd, tl 11-12) ja HL on hageja juhatuse liige. Vaidlust ei ole poolte vahel ka selles, et HL ja kosta II on tuttavad koolipõlvest ja kostja II pöördus HL poole palvega töötada välja arvutiprogramm internetipoe tarbeks, mille kaudu müüa autovaruosasid; vastav programm valmis ja seda kasutatakse kostja I äritegevuses. Vaidlust ei ole poolte vahel, et 14.05.2007.a esitas hageja kostjale I internetipoe tarkvara litsentsitingimused (I kd, tl 14) ja 17.07.2007.a ettekirjutuse internetipoe www.A tarkvarasüsteemi kasutamise lõpetamiseks. Vaidluse kohtuväline lahendamine ei ole andnud tulemusi. Küsimus on selles, kas hagejal on õigus esitada kostjate vastu autoriõiguse rikkumise tuvastamise, selle objekti esialgsel rikkumiseelsel kujul taastamise ja võlgnevuse nõuet. Selleks tuleb esmaselt kindlaks teha, kellele kuuluvad vaidlusaluse arvutiprogrammi autori varalised õigused. Nimetatu on raskendatud, kuna HL hageja juhatuse liikmena ja samaaegselt programmi ühe väljatöötajana on kimbatuses selle selgitamisega, mis asjaoludel ja millal on autori varalised õigused hagejale võõrandatud, samuti ajab hageja segi autori absoluutsed ja varalised õigused, autori ja hageja õigused. 24.04.2008.a Põhja Politseiprefektuuri kirjast hagejale (I kd, tl 66-67) nähtub, et hageja oli esitanud kuriteoteate, mille kohaselt loodi internetipood 2003.a hageja poolt kostja II soovil. Kostjale II kuuluv H OÜ soovis hakta tegelema autovaruosade müügiga internetipoes selle autoriga kokkulepitud tingimustel või autori poolt kehtestatud tingimustel. Kasutustingimuste kokkuleppimise oli autor nõus jätma hilisemaks, kui valmiv internetipoe tarkvarasüsteem üldse sobib H OÜ-le (RHle) ja kui ta selle tõepoolest kasutusele võtab. Nimetatud dokument on vastuolus H L selgitustega 17.11.2008.a protokollis, mille kohaselt pöördus kostja II tema kui füüsilise isiku poole, samuti on see vastuolus hagiavalduses toodud väitega, et HL ei olnud teadlik asjaolust, et arvutiprogrammi soovis kostja II kostjale I. Tõenditest ja hageja omaksvõtust 17.11.2008.a kohtuistungil saab teha järelduse, et kostja II pöördus HL kui füüsilise isiku poole programmi väljatöötamiseks. Hageja ei ole väitnud, et programm on välja töötatud HL kui hageja töötaja või juhatuse liikme poolt. Nimetatud väite on hageja sisse toonud seoses viitega Riigikohtu lahendile 3-2-1-39-03. HL hageja seadusliku esindajana on kinnitanud, et töölepingut tal hagejaga ei olnud, seega ei 9 loonud ta arvutiprogrammi tööülesannete täitmise käigus. Vande all andis HL seletusi, et programmeerima asus ta kui hageja juhatuse liige. Hageja väitis 12.10.2009.a kohtuistungil, et autori varalised õigused kuuluvad hagejale 2003.aastast. Hageja on väitnud oma 03.11.2008.a kirjalikus seisukohas, et käesoleval juhtumil ei ole asjaosalistel (hageja peab silmas autoreid ja hagejat) ühtegi omavahelist asjassepuutuvat (ega muud) lepingut) ja 17.11.2008.a kohtuistungil väitis HL, et autor olin mina, mina võõrandasin kohe varalised õigused, st kinkisin need ära. Autorilepingut nõutavas kirjalikus vormis seega hagejal esitada ei ole (
Vaidlust ei ole selles, et hageja oli kostja I tehnilise hoolduse (serverihooldus jne) teostaja. Vaidlust ei ole selles, et programmeerimistööd alustades soovis HL saada tasu oma isiklikule pangakontole. Vaidlust ei ole ka selles, et kostja II tasus HL arveldusarvele 17.01.2002.a, 06.05.2002.a ja 27.11.2003.a vastavalt 7’000.- kr, 7’000.- kr ja 3’000.- kr selgitusega “laen”; 22.06.2007.a maksekorraldusega märkusega “tagatisdeposiidi (laenu) tagasimakse (18.01.
HKallkirjastatud teatise kohaselt on “internetikauplus programmeeritud HLja HKpoolt aastatel 2002 ja 2003.a, HKkui XXX kaasprogrammeerija/konsultandi heakskiidul kuuluvad arvutiprogrammide süsteemi XXX isiklikud autoriõigused tarkvara põhiprogrammeerijale ja projektijuhile HLile ning varalised autoriõigused SIOÜ-le. HLja HKpole omavahelisi erimeelsusi nimetatud arvutiprogrammi 10 õiguste kuuluvuse kohta. Rohkem programmeerijaid XXX loomisel ei osalenud.” Samasisuline on HK02.02.2009.a seisukoht (I kd, tl 165). HLpoolt 17.11.2008.a allkirjastatud deklaratsiooni kohaselt ( I kd, tl164) deklareerivad programmeerija (autor) HLja hageja, et arvutiprogrammi varalised õigused on koos nende õiguste tekkimisega üle läinud ja samas ka autori poolt vabatahtlikult ja tasuta üle antud hagejale kohe arvutiprogrammi valmimisega 2003.a. Tõendi usaldusväärsust hinnates tuleb vaadelda, kelle poolt, milleks ja kellele esitamiseks see on koostatud. HKkirjast ei selgu, millal ja millisel alusel on autorid oma õigused hagejale loovutanud. Dokument on koostatud ilmselt kohtule esitamiseks käesolevas vaidluses ja käsitatav isiku kirjaliku seletusena. Sama kehtib HLdeklaratsiooni kohta. Tsiviilkohtumenetluses ei ole niisugused tõendid lubatavad. Isegi kui pidada sellist tõendit lubatavaks, ei ole tegemist usaldusväärse tõendiga, kuna autori isiklikke õigusi HKloovutada ei saa (
lg 2) ja varaliste autoriõiguste ülemineku asjaolude kohta dokument informatsiooni ei anna (
Lisaks eeltoodule on vaidlus poolte vahel selles, kas arvutiprogrammi loomisel osales ka RH ja kas RH on üldse võimeline arvutiprogrammi looma. Tegemist on negatiivse asjaoluga, mida hageja tõendada ei saa.Väljavõttest EBS Interneti koduleheküljelt (I kd, tl 42) nähtub, et kostja II on läbinud vastavas koolis magistriõppe infotehnoloogia erialal. Väljavõttest magistritööst (I kd, tl 43-45) nähtub, et kostja II on käsitlenud oma magistritöös tehnoloogilise lahenduse interneit kaupluse kirjeldust. Asja tundev isik A.Seeba, kelle arvamust (I kd, tl 201-206) hindab kohus kui dokumentaalset tõendit, on järeldanud temale esitatud materjali uurides arvamuse p-s 2.1.9, et RH on osalenud aktiivselt ja oluliselt põhjalikult tarkvaraprogrammi Akirjutamisel. Nimetatut kinnitavad ka RH vande all antud ütlused (II kd, tl 232), mille kohaselt: “Mina esitasin eskiisid ja HLise ei tegelenud programmeerimisega, mina esitasin läbi HL K ettepanekud. Programmeerimine venis juba mitu aastat, võtsin selle enda kätte, st teatud tegemata tööd võtsin enda kätte ja tegin ise ära, mul oli programmile kodulehel juurdepääs, see programm oli Sodeni serveris Tallinna Tehnikaülikooli ruumides ja mul oli sellele jurdepääs. /.../ Olen õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis programmeerimist, samuti magistriõppes EBS-s /.../ Konkreetse programmi juures on 10 erinevat lehte, olen nende kujundust muutnud ja need lehed loonud. See loomine tähendab failikoodi kirjutamist programmeerimiskeeles, seal konkreetses programmis on ASP ja HTML programeerimiskeel. /.../ Raske on hinnata, kui suur oli minu osa programmeerimises.” Kohus on seisukohal, et kuigi magistritöö väljavõttest ei saa teha järeldust RH oskuste kohta programmeerimisel, on nimetatu tõendatud asjaoluga, et isik õppis infotehnoloogia eriala, A.Seeba arvamuse ja kostja II enda vande all antud seletustega nende koostoimes. Seega võib nimetatud tõendist teha järelduse, et arvutiprogramm loodei kolme autori ühistööna ja lisaks HK varaliste õiguste loovutamisele on vajalik ka RH poolt varaliste õiguste loovutamine, et hagejal tekkiks hagis märgitud nõudeõigus (
Kuivõrd arvutiprogrammi varaliste õiguste kuulumine hagejale ei ole tõendatud, jääb hagi rahuldamata. Vaidlust ei ole selles, et Internetipoe avalehelt nähtus “CC” märk koos märkega 2000-2007 AOÜ. Kuna nimetatust tulenevalt hageja mingit nõuet esitanud ei ole, samuti selgitas hageja, et tal ei ole tulenevalt väidetava piraatkoopia tegemisest kostjate vastu nõudeid, siis kohus nimetatuga seonduvaid hageja väiteid ei analüüsi. Vaidlust ei ole selles, et kostja I registeerimis domeeni A enda nimele 19.06.2003.a (I kd, tl 47), olles seda teinud esmakordselt juba 06.12.2000.a (I kd, tl 155) ja IP aadressid A domeeni registreerimise hetkel on 80.235.78.100 ja 194.126.115.18 (I kd, tl 87). Kohus saab aru, et hageja ei nõua mitte domeeni kasutamise lõpetamist, vaid selle IP aadressi muutmist selliselt, et hagejal oleks võimalus selle üle järelevalvet teostada. Sellist kontrolli teostamise vahendit õiguskaitsevahendina VÕS ega
ette ei näe. Arvutiprogrammi muutmine ilma autori nõusolekuta kujutab endast autori isikliku õiguse teose puutumatusele rikkumist (
Kuivõrd hageja ei ole arvutiprogrammi autor, puudub hagejal õigus nõuda hagi objekti rikkumiseelseks taastamiseks. 11 Käesoleva otsuse tegemisel ei uuri kohus võimaliku kahju suurust käsitlevaid tõendeid: väljavõtteid kostja I majandusaasta aruandest (I kd, tl 20). Kuivõrd hageja väidetavate õiguste rikkumine tõendamist ei leidnud, puudub vajadus analüüsida hageja väiteid kostjate solidaarsest vastutusest. Kuivõrd kohus tunnustab nõude põhjendamatust, teeb ta lõppotsuse ja asja edasi ei menetle (TsMS § 449 lg 2 III lause). Kohus ei uuri pilte arvuti ekraanist ja eskiise (I kd, tl 22, 166-179, II kd 290-303, CD-l, tl 327338), spetsifikatsiooni kiirköitjas, kuna kohus ei ole pädev hindama poolte ühisautorsuse küsimust nimetatud tõendite põhjal; poolte e-kirjavahetust (I kd, tl 18), Põhja Ringkonnaprokuratuuri kirja kriminaalasja uurimisalluvusse saatmise kohta (I kd, tl 88), kuna tõendist ei tulene käesoleva asja lahendamiseks olulisi asjolusid. Hageja poolt esitatud 10.11.2008.a K.T arvamus (I kd, tl 137-138), H.S arvamus (I kd, tl 180) ja M.M arvamus (I kd, tl 212) ja P. L arvamus (II kd, tl 217) ei ole ole käsitletavad asja tundva isiku arvamusena TsMS mõttes ja tõendina, vaid tegemist on õiguslike ja üldteoreetiliste arvamustega. Kohus ei hinda T.G arvamust (II kd, tl 312), A.J arvamust (II kd, tl 355-359) tehnilistes küsimustes, kuna vaheotsuse tegemine ei sõltu selles antud selgitustest. Lisaks ei tõenda A.J arvamuses sisalduv seisukoht spetsifikatsiooni mittevajalikkuse kohta teatud juhtudel midagi konkreetse vaidlusaluse arvutiprogrammi kohta, arvamus on üldteoreetiline seisukoht. Menetluskulud TsMS § 162 lg 1 kohaselt kannab hagimenetluse kulud pool, kelle kahjuks otsus tehti. Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt hüvitab pool, kelle kahjuks otsus tehti, teisele poolele muu hulgas kohtumenetluse tõttu tekkinud vajalikud kohtuvälised kulud. Käesoleva otsusega jääb hagi rahuldamata, seega on otsus tehtud hageja kahjuks. Eelnevast tulenevalt tuleb kostjate menetluskulud jätta hageja kanda. Kostjatel on õigus nõuda hüvitamisele kuuluvate menetluskulude rahalist kindlaksmääramist, esitades selleks Harju Maakohtule avalduse koos nimekirja ja kulusid tõendavate dokumentidega 30 päeva jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Ele Liiv kohtunik 12
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.