Sygn. akt III CSK 161/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie z powództwa U. R. (poprzednio P.), A. P. i E.P. przeciwko Gminie Miejskiej K. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 27 marca 2014 r., skargi kasacyjnej powodów od wyroku Sądu Apelacyjnego w […] z dnia 23 listopada 2012 r., uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania wraz z rozstrzygnięciem o kosztach postępowania kasacyjnego. Uzasadnienie 2 Wyrokiem z dnia 27 czerwca 2012 r. Sąd Okręgowy w K. oddalił powództwo U. P., A. P. i E. P. o zapłatę – odpowiednio na rzecz każdego z powodów - kwot 420.070 zł, 336.056 zł i 84.014 zł z ustawowymi odsetkami, których powodowie domagali się od Gminy Miejskiej K. tytułem odszkodowania za ograniczenie możliwości dysponowania przez nich nieruchomością, spowodowane planem zagospodarowania przestrzennego, w którym została ona przeznaczona pod inwestycję drogową, oraz decyzją o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, na podstawie której nieruchomość została objęta planowaną inwestycją. Podstawą wyroku były następujące ustalenia faktyczne. Powódki U. P. i E. P. są współwłaścicielkami nieruchomości składającej się z działki nr …/10 położonej w K., w udziałach po ½ cz. Wcześniej współwłaścicielem działki był A. P., który umową z dnia 1 grudnia 2008 r. darował E. P. swój udział w nieruchomości wynoszący ½ cz. Plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą nr …/94 przewidywał przeznaczenie tej nieruchomości pod inwestycję drogową. Decyzją z dnia 14 sierpnia 2002 r. Prezydent Miasta K., działając na podstawie art. 39, art. 40 ust. 1 i 3 i art. 42 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 1989 r., Nr 17, poz. 99, ze zm.), ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji Trasa P. – od ulicy K. do ulicy G. A. . prowadził na przedmiotowej nieruchomości działalność gospodarczą w zakresie produkcji […]. Decyzją z dnia 5 czerwca 1997 r. Urząd Miasta K. odmówił mu ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu działki uzasadniając ją tym, że planowana przebudowa dachu budynku posadowionego na działce …/10 pozostaje w sprzeczności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. A. P. wydzierżawił część gruntu pod prowadzenie stacji […]. Decyzją z dnia 6 września 1996 r. Urząd Miasta K. nakazał wydzierżawiającemu rozbiórkę stacji i doprowadzenie terenu stanowiącego rezerwę pod budowę arterii komunikacyjnej do stanu poprzedniego. W 2004 r. przedsiębiorstwo prowadzone przez A. P. utraciło uzyskany w 1998 r. status zakładu pracy chronionej, ponieważ z uwagi na brak miejsca nie mogło zatrudnić większej ilości osób. Od roku 2000 dochody A. P. z prowadzonej działalności spadały. Do U. P. zgłaszali się chętni do wynajęcia nieruchomości, jednak z 3 zamiaru takiego rezygnowali po uzyskaniu informacji, że teren jest przeznaczony pod drogę. Możliwy do uzyskania dochód z wynajęcia budynku powodów w okresie od 2002 r. do października 2011 wynosi 752.180 zł. W ocenie prawnej przytoczonych ustaleń Sąd Okręgowy wskazał, że plan zagospodarowania przestrzennego, z którego obowiązywaniem powodowie wiążą dochodzone roszczenia, został uchwalony w okresie obowiązywania ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym, która nie przewidywała żadnej formy rekompensaty dla właściciela, doznającego ograniczeń w wykonywaniu swojego prawa wskutek postanowień planu zagospodarowania. Prawo do rekompensaty wprowadzone zostało ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst. jedn. Dz. U. z 1999 r, Nr 15, poz. 139 ze zm.), która weszła w życie dnia 1 stycznia 1995 r. Na podstawie art. 36 ust. 1 tej ustawy, jeżeli w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe, bądź istotnie ograniczone, właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać od gminy między innymi odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę. Jednocześnie art. 68 ust. 1 wyłączył możliwość uzyskania rekompensaty w odniesieniu do planów zagospodarowania obowiązujących przed wejściem w życie tej ustawy. Prawo do odszkodowania za poniesioną rzeczywista szkodę przyznaje właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu art. 36 ust. 1 obecnie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone. Jednak nawet przy przyjęciu, że wejście w życie tej ustawy otworzyło powodom drogę do dochodzenia roszczeń na podstawie jej art. 36 ust. 1, to w ocenie Sądu Okręgowego, ich roszczenia nie mogą być uwzględnione, gdyż przepis ten nie przewiduje naprawienia szkody polegającej na utracie korzyści lecz wyłącznie odszkodowanie za szkodę rzeczywistą. Odnosząc się do argumentacji powodów, którzy z odwołaniem się do poglądu wyrażonego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ( ETPC) 4 podnosili, że stan prawny ukształtowany wyżej opisanymi przepisami narusza art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego w Paryżu dnia 20 marca 1952 r. (Dz. U. 1995 r., Nr 36, poz. 175), Sąd Okręgowy stwierdził, iż nawet gdyby podzielić stanowisko powodów, to nie uzasadnia to zasądzenia odszkodowania od strony pozwanej, która nie ponosi odpowiedzialności za wadliwy stan legislacji. Sąd Okręgowy wskazał nadto, że ograniczenia powodów w korzystaniu z nieruchomości odpadły z dniem 1 stycznia 2003 r. po utracie mocy przez przedmiotowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ograniczeń takich nie powodowała decyzja z dnia 14 sierpnia 2002 r. ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji Trasa Pychowicka. Decyzja ta, zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, nie rodzi praw do terenu, ani nie narusza prawa własności i praw osób trzecich. Stosownie do art. 46 ust. 1 tej ustawy dla tego samego terenu można wydać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu więcej niż jednemu wnioskodawcy. Decyzja ta nie stoi więc na przeszkodzie wystąpieniu przez powodów o wydanie decyzji innej treści umożliwiającej zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z ich planami. Prawa do odszkodowania dla powodów nie uzasadnia też przebieg negocjacji co do wykupu nieruchomości, w sytuacji gdy nie doszło do zawarcia takiej umowy. Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 21 listopada 2012 r. oddalił apelację powodów od wyroku Sądu Okręgowego kwestionującą oddalenie powództwa w oparciu o zarzut naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji z dnia 20 marca 1952 o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Zmienił natomiast zaskarżony wyrok w części rozstrzygającej o kosztach postępowania. Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne Sądu pierwszej instancji i ich ocenę prawną. Zaakceptował wykładnię przepisów ustaw z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym, z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym i z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która doprowadziła Sąd Okręgowy do oddalenia powództwa. Żądania powodów ocenił nadto jako niewykazane, wobec niewskazania okoliczności faktycznych uzasadniających wysokość poniesionej szkody. Powodowie nie sprecyzowali bowiem, z jakim przejawem szkody łączą dochodzone 5 kwoty, a po sporządzeniu opinii przez biegłego, szacującej wysokość ewentualnego czynszu dzierżawnego, wnieśli o zasądzenie wyliczonych w niej kwot. Na tej podstawie można więc domniemywać, że szkodę wiążą z utraconymi korzyściami. Zasądzenie świadczenia z tytułu szkody w tej postaci wyklucza jednak art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. Sąd Apelacyjny podtrzymał stanowisko Sądu Okręgowego, że strona pozwana nie odpowiada za kształt uregulowań prawnych, które wyłączyły rekompensatę za wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego ograniczenia właściciela w korzystaniu z nieruchomości, chybione są więc zarzuty apelujących odwołujące się do art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i wolności obywatelskich. Nie kwestionując oceny prawnej, wyrażonej na tle podobnych stanów faktycznych w orzecznictwie ETPC, potwierdzającej - zdaniem apelujących - zasadność ich roszeń, wskazał, że obecnie nieruchomość powodów nie pozostaje już „w zamrożeniu” i powodowie nie są dotknięci ograniczeniami w korzystaniu z niej. W skardze kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego powodowie ponowili podnoszony w apelacji zarzut naruszenia art. 1 ust. Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że przepis ten nie może stanowić podstawy roszczeń właścicieli wobec gminy rezerwującej teren pod przyszłą inwestycję publiczną, a w konsekwencji jego niezastosowanie. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Powodowie wywodzili swoje roszczenia z ograniczenia ich prawa własności spowodowane planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym. Ustawa ta, jak trafnie ustaliły Sądy obu instancji, nie przewidywała rekompensaty dla właścicieli z tytułu ograniczeń związanych z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rekompensaty takie wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie dnia 1 stycznia 1995 r. Przepis art. 68 ust. 1 tej ustawy wyłączył jednak prawo do rekompensaty w odniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących przed dniem jej wejścia w życie. Ustawa z dnia 6 7 lipca 1994 r. określiła w art. 67 ust. 2 okres obowiązywania planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalonych przed dniem 1 stycznia 1995 r. na 5 lat. Okres ten był przedłużany kolejnymi ustawami i ostatecznie na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plany te utraciły moc dopiero z dniem 1 stycznia 2004 r. Zgodnie z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i wolności obywatelskich, każda osoba fizyczna i prawna ma prawo do niezakłóconego poszanowania swojego mienia. Nikt nie będzie pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym i na warunkach przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego. Powyższe postanowienia nie będą jednak w żaden sposób naruszać prawa państwa do stosowania takich ustaw, jakie uzna za konieczne do uregulowania sposobu korzystania z własności zgodnie z interesem powszechnym lub w celu zabezpieczenia uiszczenia podatków bądź innych należności lub kar pieniężnych. ETCP, który orzekał w sprawach naruszeń tego przepisu spowodowanych planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym sformułował w wyroku z dnia 23 września 1982 r. Sporrong i Lönnroth przeciwko Szwecji, skarga nr 7152/75, a także w późniejszym orzecznictwie następujące zasady składające się na treść art. 1 Protokołu nr 1: ogólnie ujęte prawo do poszanowanie mienia, zakaz całkowitego pozbawiania prawa własności, podlegający ograniczeniom motywowanym interesem publicznym, przyznanie państwu kompetencji do regulowania sposobu korzystania z własności, podlegające jednak szczególnym ograniczeniom i warunkom. ETCP orzekł, że przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego prywatnej nieruchomości pod inwestycję celu publicznego prowadzi do nadmiernej ingerencji w prawo własności gwarantowane w art. 1 Protokołu nr 1, jeżeli nie wiąże się z nim możliwość uzyskania przez właściciela nieruchomości odpowiedniego odszkodowania lub skrócenia okresu obowiązywania ograniczeń w korzystaniu z prawa własności. Z orzeczenia tego wynika, że naruszeniem art. 1 Protokołu nr 1 może być nie tylko całkowite pozbawienie prawa własności, ale także ograniczenie jego wykonywania, polegające na niemożności zagospodarowania nieruchomości przez właściciela zgodnie z jego wolą. Nie kwestionując co do zasady kompetencji państwa do 7 planowania i zagospodarowania przestrzennego i szerokiego marginesu swobody jaką państwo w tym zakresie dysponuje, ETCP wskazał jednocześnie na konieczność badania, czy środki użyte do realizacji założeń polityki przestrzennej nie naruszają koniecznej równowagi między potrzebami interesu publicznego a interesem podmiotów prywatnych. Teza ta znalazła kontynuację w wyroku z dnia 30 października 1991 r. w sprawie Wiesinger przeciwko Austrii, skarga nr 11796/85, w którym ETPC stwierdził, że czasowa niedogodność znoszenia przez jednostkę, w wyniku środków podejmowanych zgodnie z prawem krajowym, co do zasady może być usprawiedliwiona interesem publicznym, jeżeli nie zachodzi dysproporcja ciężaru niedogodności w stosunku do celu, który ma być osiągnięty w wyniku zastosowania tych środków. Trybunał orzekał też kilkakrotnie o naruszeniu art. 1 Protokołu nr 1 w sprawach przeciwko Polsce. Sytuacji, w których – jak w sprawie niniejszej - doszło do „ zamrożenia” korzystania z nieruchomości na skutek ich rezerwacji na cele publiczne dotyczyły wyroki ETCP z dnia: 14 listopada 2006 r. w sprawie Skibińscy przeciwko Polsce, skarga nr 52589/99, z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie Rosiński przeciwko Polsce, skarga nr 17373/02, z dnia 6 września 2007 r. w sprawie Skrzyńscy przeciwko Polsce, skarga nr 38672/02, z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie Pietrzak przeciwko Polsce, skarga nr 38185/02, z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie Buczkiewicz przeciwko Polsce, skarga nr 10446/03, z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie Tarnawczyk przeciwko Polsce, skarga nr 27480/
Wyjaśnienie AI na podstawie urzędowego tekstu ustawy. Orientacyjne, nie zastępuje porady prawnej.