Wyrok z dnia 26 lutego 2003 r. I PK 16/02 Do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 1012 k.p.) może zostać wprowadzone prawo odstąpienia od niej (art. 395 k.c.), o ile nie pozostaje to w sprzeczności z zasadami prawa pracy (art. 300 k.p.). Przewodniczący SSN Józef Iwulski, Sędziowie SN: Jadwiga Skibińska- Adamowicz, Herbert Szurgacz (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2003 r. sprawy z powództwa Wojciecha L. przeciwko „B.B.” Sp. z o. o. w K. o odszkodowanie i inne roszczenia, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 października 2001 r. [...] I. o d d a l i ł kasację II. zasądził od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 1500 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. U z a s a d n i e n i e Wyrokiem z dnia 19 czerwca 2001 r. Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach oddalił powództwo Wojciecha L. przeciwko „B.B.” Spółce z o.o. w K. o odszkodowanie za bezzasadne wypowiedzenie umowy o pracę w kwocie 32.330,90 zł oraz o odszkodowanie z tytułu klauzuli konkurencyjnej w kwocie 64.661,94 zł, umorzył zaś postępowanie w części dotyczącej wynagrodzenia za pracę oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Sąd Okręgowy ustalił, iż powód był zatrudniony u strony pozwanej na podsta- wie umowy o pracę na czas nieokreślony z dnia 21 kwietnia 1998 r. na stanowisku kierownika do spraw sprzedaży. Do jego obowiązków należało kierowanie i nadzoro- wanie wszelkich działań w zakresie sprzedaży, pełnienie funkcji członka kierownic- twa Spółki, lansowanie nowych produktów, określanie planów oraz budżetów po- szczególnych przedsięwzięć dla każdego przedstawiciela handlowego oraz ocena 2 realizacji tych planów, określenie sposobu składania sprawozdań przez przedstawi- cieli handlowych w zakresie ich działalności i nadzór nad dłużnikami, a także nadzór nad zespołem osób dokonujących kontroli instalacji przechowywania piwa w becz- kach oraz czynności serwisowych. Zgodnie z art. 8 umowy o pracę, regulującym kwestię zakazu konkurencji w okresie wykonywania obowiązków oraz po wygaśnię- ciu umowy o pracę, przez okres jednego roku powód nie mógł wykonywać czynności o charakterze podobnym. Skutkiem tego zakazu był obowiązek wypłacenia przez pracodawcę odszkodowania w wysokości 6 - miesięcznego wynagrodzenia brutto, zaś jego naruszenia - obowiązek zapłaty przez pracownika na rzecz pracodawcy odszkodowania w wysokości podwójnej kwoty określonej dla obowiązku pracodawcy, z zastrzeżeniem jego prawa do dochodzenia wyższego odszkodowania. Według art. 8 ustęp 5 umowy, zakaz konkurencji nie obowiązuje w przypadku odstąpienia od niego przez pracodawcę w okresie 14 dni od dnia faktycznego wygaśnięcia umowy. W dniu 10 stycznia 2000 r. strona pozwana wypowiedziała powodowi umowę o pracę z zachowaniem określonego w niej 6 - tygodniowego okresu wypowiedzenia, wskazując jako przyczynę nieosiągnięcie przez powoda poziomu sprzedaży, do czego był zobowiązany jako kierownik do spraw sprzedaży. W piśmie wypowiadają- cym umowę o pracę strona pozwana odstąpiła od zakazu konkurencji określonego w art. 8 umowy. W 1999 r. planowany poziom sprzedaży piwa marki „B.” wynosił 86.000 hekto- litrów, z czego osiągnięto 40.000 hektolitrów, zaś w przypadku piwa marki „P.” pla- nowana sprzedaż wynosiła 11.500 hektolitrów, zaś sprzedaż rzeczywista to 7.700 hektolitrów. Piwo marki „B.P.” podczas Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Piwa na Międzynarodowych Targach Rolno - Przemysłowych „P.” zajęło drugie miejsce. W okresie uruchamiania nowego browaru występowały reklamacje związane ze złą ja- kością piwa, przede wszystkim beczkowego. Analiza wykazała, że zła jakość spowo- dowana była nieprawidłowym czyszczeniem instalacji piwnej bądź brakiem tego czyszczenia. Zdaniem Sądu Okręgowego oświadczenie strony pozwanej o wypowiedzeniu powodowi umowy o pracę nie narusza art. 30 § 4 k.p., albowiem została w nim wska- zana konkretna i rzeczywista przyczyna uzasadniająca to wypowiedzenie. Powód nie potrafił wykonywać swoich obowiązków pracowniczych w taki sposób, aby uzyskać odpowiednie efekty pracy, którymi było osiągnięcie planowanego poziomu sprzedaży piwa. Nie podjął on działań, które efektywnie zwiększyłyby dystrybucję i sprzedaż 3 piwa. Powód wadliwie wykonywał swoje obowiązki, niewłaściwie nadzorując lub nie kontrolując pracy podległych mu pracowników serwisowych, co w wielu przypadkach doprowadziło do reklamacji piwa przez punkty sprzedaży. Sąd Okręgowy powołał się na utrwalone orzecznictwo Sądu Najwyższego, iż ocena zasadności wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę na czas nie- określony winna być dokonywana w płaszczyźnie stwierdzenia, że jest to zwykły sposób rozwiązania stosunku pracy, a tym samym nie musi ona charakteryzować się szczególną doniosłością lub wyjątkowym znaczeniem. Pracodawca ma bowiem prawo do doboru pracowników w sposób zapewniający najlepsze wykonywanie reali- zowanych zadań, jeżeli ma podstawy do przewidywania, iż zatrudnienie nowych pra- cowników pozwoli na osiągnięcie lepszych rezultatów pracy (wyrok Sądu Najwyższe- go z dnia 2 października 1996 r., I PRN 69/96, OSNAPiUS 1997 nr 10, poz. 163). Ponadto w stosunku do pracowników na stanowiskach kierowniczych i samodziel- nych stawiane są wyższe wymagania niż pozostałym, gdyż oni realizują zadania pra- codawcy i od nich zależą w znacznej mierze wyniki działalności zakładu pracy. Tym samym pracownicy ci odpowiadają także za brak efektów komórki organizacyjnej, którą kierują (uchwała Pełnego Składu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 1985 r., III PZP 10/85, OSNCP 1985 nr 11, poz. 164). Za pozbawione uzasadnionych podstaw uznał Sąd Okręgowy żądanie odsz- kodowania z tytułu zakazu konkurencji w sytuacji, gdy pracodawca odstąpił od tego zakazu w zakreślonym przez umowę terminie (art. 395 § 1 k.c. w związku z art. 300 k.p.). W apelacji od powyższego wyroku w części oddalającej powództwo powód za- rzucił naruszenie prawa materialnego: art. 45 § 1 k.p., art. 22 § 1 k.p. w związku z art. 45 § 1 k.p., art. 1011 § 1 k.p., art. 1012 § 1 i 2 k.p. oraz art. 18 § 2 k.p. Skarżący zarzucił nadto naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy, polegające na niedokonaniu należytej oceny materiału dowodowego i nie wzięciu pod uwagę przedstawionych przez powoda dowodów, świadczących o tym, że spadek sprzedaży piwa nastąpił ze względu na jego brak, ograniczenie produkcji piwa marki „B.”, brak środków na reklamę, opracowanie przez stronę pozwaną niere- alnych planów sprzedaży oraz brak wpływu powoda na jakość produkowanego piwa, a nadto nieprzeprowadzenie w pełni zawnioskowanych dowodów, w szczególności z budżetu strony pozwanej na 2000 r., planów sprzedaży i dystrybucji piwa w latach 4 1999 i 2000, wszystkich raportów czyszczeń instalacji w okresie lipiec - grudzień 1999 r., książki serwisowej instalacji, raportów dystrybucji piwa marki „B.” z grudnia 1999 r. oraz piwa marki „P.”, wreszcie protokołów z zebrań zarządu z okresu paź- dziernik - grudzień 1999 r. Skarżący wniósł o uzupełnienie postępowania dowodo- wego w postępowaniu apelacyjnym we wskazanym zakresie. Skarżący wskazał, iż umowa o pracę jest umową starannego działania, zaś przyczyną wypowiedzenia mu umowy było w istocie nieosiągnięcie przez pracodawcę rezultatu, czyli założonego poziomu sprzedaży. Tym samym przerzucone na niego zostało ryzyko działalności zakładu pracy obciążające pracodawcę. Plany sprzedaży nie były realne przy zmniejszeniu inwestycji na reklamę, zaprzestaniu produkcji piwa marki „B.” oraz ob- niżeniu jakości piwa, za które powód nie ponosi odpowiedzialności. Natomiast kon- trola instalacji i przechowywania piwa była przeprowadzana przez pracowników jemu podległych. Skarżący wskazał nadto, iż art. 8 ust. 5 umowy o pracę uprawniał praco- dawcę do rezygnacji z ograniczenia działalności konkurencyjnej w okresie 14 dni od faktycznego rozwiązania umowy o pracę, a rezygnacja ta nastąpiła w rzeczywistości na ponad 6 tygodni przed wskazanym zdarzeniem i zawarta została w piśmie wypo- wiadającym umowę o pracę. Należy zatem przyjąć, iż w rzeczywistości doszło do wypowiedzenia art. 8 umowy o pracę, podczas gdy umowy o ograniczeniu konkuren- cji nie można wypowiedzieć (art. 1011 § 1 k.p. i 1012 § 1 i 2 k.p.). Wprowadzenie do umowy o pracę klauzuli dopuszczającej możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji narusza przepis art. 18 § 1 k.p. i powoduje zastosowanie art. 1012 § 2 k.p. w związku z art. 18 § 2 k.p. Nie ma zatem podstaw do stosowania w sprawie art. 395 k.c. Skarżący powołał się również na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 maja 1998 r., I PKN 121/98 (OSNAPiUS 1999 nr 10, poz. 342), w myśl którego pracodawcę obciąża wzajemne zobowiązanie do zapłaty uzgodnionego odszkodowania także wówczas, gdy nie obawia się już konkurencji ze strony byłego pracownika. Wyrokiem z dnia 2 października 2001 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił apelację. Jako przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie skarżącemu umowy o pracę strona pozwana wskazała nieosiągnięcie przez powoda wymaganego poziomu sprzedaży, do czego był on zobowiązany jako kierownik do spraw sprzedaży. Nie- sporne jest w sprawie, iż strona pozwana osiągnęła w 1999 r. jedynie 49 % planowa- nego poziomu sprzedaży piwa. Wprawdzie osiągnięcie określonego rezultatu działal- ności jest zadaniem prowadzącego tę działalność podmiotu (pracodawcy), zaś 5 umowa o pracę w myśl art. 22 § 1 k.p. jest umową starannego działania, jednak nie budzi wątpliwości, że staranne i przynoszące efekty wywiązywanie się pracownika z przypisanych do zajmowanego przez niego stanowiska obowiązków, wpływa na koń- cowy rezultat tej działalności. Ostatecznym wynikiem działalności strony pozwanej za 1999 r. było nieosiągnięcie planowanego poziomu sprzedaży piwa, za co częściową odpowiedzialność - w ocenie pracodawcy i Sądu pierwszej instancji - ponosi skarżą- cy. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, jest to pogląd trafny. Pracownik, któremu powierza się określone stanowisko i stawia określone wymagania powinien być bowiem oce- niany z punktu widzenia wyznaczonych mu obowiązków i wymagań (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1998 r., I PKN 428/98, OSNAPiUS 1999 nr 24, poz. 791). Należy mieć na uwadze, iż zgodnie z postanowieniami umowy o pracę powód był członkiem kierownictwa strony pozwanej odpowiedzialnym za kierowanie i nadzo- rowanie całej działalności związanej ze sprzedażą, w tym między innymi za sporzą- dzanie planów sprzedaży, opracowywanie strategii sprzedaży, szkolenie oraz ocenę zespołu do spraw sprzedaży, określenie zadań indywidualnych i zespołowych dla zespołu do spraw sprzedaży, negocjowanie umów z odbiorcami hurtowymi, analizę trendów i interpretację danych rynkowych oraz określanie indywidualnych planów działania dla poszczególnych przedstawicieli handlowych i ocenianie stopnia ich rea- lizacji. W wyroku z dnia 2 września 1998 r., I PKN 271/98 (OSNAPiUS 1999 nr 18, poz. 577), został wyrażony pogląd, iż konkretność wskazania przyczyny uzasadniają- cej wypowiedzenie umowy o pracę należy oceniać z uwzględnieniem innych, zna- nych pracownikowi okoliczności uściślających tę przyczynę. Tak samo sformułowana przyczyna w jednych stanach faktycznych może zatem być uznana za wskazaną wa- dliwie, w innych zaś będzie ją można uznać za wskazaną prawidłowo. Zdaniem Sądu, wskazana w piśmie wypowiadającym skarżącemu umowę o pracę przyczyna miała charakter ogólny, jednakże została sprecyzowana i wykazana przez pracodaw- cę w postępowaniu przed Sądem pierwszej instancji, a sprecyzowanie to nie wykra- cza poza granice przyczyny wskazanej w wypowiedzeniu, biorąc pod uwagę zajmo- wane przez skarżącego stanowisko i związany z nim zakres zadań i odpowiedzialno- ści. Podaną powodowi przyczynę należy bowiem oceniać w aspekcie oceny jego pracy, która była negatywna z uwagi na brak jej efektów, czyli nieosiągnięcie wyma- ganego przez pracodawcę poziomu sprzedaży, co nie jest - wbrew zarzutom apelacji - przerzuceniem na pracownika ryzyka działalności zakładu pracy, obciążającego pracodawcę. Powód znał sytuację pracodawcy i jako członek kierownictwa uczestni- 6 czył w naradach, na których omawiano problemy związane ze spadkiem sprzedaży piwa. Z racji zajmowanego stanowiska winien on przedstawiać propozycje poprawy tej sytuacji, które znalazłyby akceptację i przyniosły efekty jego działań, przy znanych trudnościach. Tymczasem skarżący ograniczał się do wskazywania przyczyn spadku sprzedaży, którymi w jego przekonaniu były spadek jakości piwa i niskie nakłady na jego promocję. Istnienie tych okoliczności zostało potwierdzone w postępowaniu do- wodowym przeprowadzonym przed Sądem pierwszej instancji, podobnie jak nie- sporna jest okoliczność wycofania w ostateczności z produkcji piwa marki „B.”, jed- nakże jako przyczyny nieosiągnięcia planowanego poziomu sprzedaży strona po- zwana wskazała również zły dobór przedstawicieli handlowych i punktów sprzedaży, niewłaściwą pracę zespołów serwisowych, za co odpowiadał skarżący i z czym łą- czyła się negatywna ocena jego pracy jako odpowiedzialnego za kierowanie i nadzo- rowanie wszelkiej działalności związanej ze sprzedażą, w tym opracowywanie jej strategii. Z powyższych względów za pozbawiony podstaw należy uznać zarzut naru- szenia przez Sąd Okręgowy art. 45 § 1 k.p., zaś stanowiska tego nie może podważyć istnienie również innych przyczyn, które miały wpływ na poziom sprzedaży osiągnięty przez stronę pozwaną na przestrzeni 1999 r., tym bardziej, iż skarżący nie kwestio- nuje ustalenia Sądu pierwszej instancji co do nieosiągnięcia planowanego poziomu sprzedaży również piwa marki „P”. Pociąga to za sobą nieuwzględnienie wniosków dowodowych zawartych w apelacji jako nie mających istotnego znaczenia dla roz- strzygnięcia sprawy. Odnośnie do odszkodowania z tytułu klauzuli konkurencyjnej istotne jest - zdaniem Sądu Apelacyjnego - że w spornej sprawie nie mamy do czy- nienia z okolicznościami określonymi art. 1012 § 2 k.p., lecz umownym prawem od- stąpienia, określonym w art. 395 § 1 k.c. w związku z art. 300 k.p. Nie można zgodzić się z zaprezentowanym w apelacji stanowiskiem, iż zawarta w Kodeksie pracy re- gulacja dotycząca zakazu konkurencji jest unormowana w sposób wyczerpujący, co nie pozwala na zastosowanie do tych umów, poprzez art. 300 k.p., przepisów Ko- deksu cywilnego i rodzi nieważność takiego postanowienia umowy stosownie do art. 18 § 1 k.p., a w konsekwencji skutki określone w art. 18 § 2 k.p. Możliwość taką do- puścił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 17 listopada 1999 r., I PKN 358/99 (OSNAPiUS 2001 nr 7, poz. 217), w którym stwierdził, iż w razie niezastrze- żenia w umowie o zakazie konkurencji prawa odstąpienia od niej, strony mogą za- wrzeć nową umowę, w której pracownik zostanie zwolniony z zakazu konkurencji, a 7 pracodawca z obowiązku zapłaty odszkodowania. Przepis art. 395 § 1 k.c. stanowi, iż można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu ozna- czonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. W myśl § 2 tego przepisu w razie wykonania prawa odstąpienia, umowa uważana jest za nie zawartą. Określony w art. 8 łączącej strony umowy o pracę zakaz konkurencji stanowił odrębną umowę, o której mowa w art. 1011 § 1 k.p. i 1012 § 1 k.p. i jako taki nie podlegał regułom wypowiedzenia przy- pisanym umowie o pracę. Ponieważ umowa o zakazie konkurencji ma na celu ochronę interesów pracodawcy nie budzi wątpliwości, iż to jemu przysługuje prawo odstąpienia. Zawarte w omawianym art. 8 ust. 5 umowy stwierdzenie „wyżej wspo- mniany zakaz zostanie pozbawiony mocy jeśli pracodawca zrezygnuje z tego ograni- czenia” należy zdaniem Sądu Apelacyjnego rozumieć jako pozbawienie mocy umowy o zakazie konkurencji, jeżeli pracodawca od niej odstąpi. Nie ma bowiem żadnych uzasadnionych podstaw, aby - stosując się do zasad tłumaczenia umów, zawartych w art. 65 § 2 k.c. - uznać, iż pracodawca miałby zrezygnować z samego tylko zakazu, czyli powstrzymywania się przez pracownika od określonego rodzaju działalności z zachowaniem obciążającego pracodawcę skutku zakazu w postaci obowiązku wypłaty byłemu pracownikowi ustalonego w umowie odszkodowania. Wreszcie, oznaczenie w umowie terminu, w czasie którego możliwe było skorzysta- nie z prawa odstąpienia, przez użycie określenia „w ciągu 14 dni od daty faktycznego rozwiązania umowy”, oznacza termin maksymalny dla dokonania tej czynności, albowiem zamyka okres dla skutecznego skorzystania z omawianego prawa. Należy zatem uznać, iż odstąpienie przez stronę pozwaną od umowy o zakazie konkurencji zostało dokonane w terminie otwartym dla skorzystania z tego prawa i nie może być tłumaczone jako wypowiedzenie umowy na tej podstawie, że zostało zawarte w pi- śmie wypowiadającym powodowi umowę o pracę. Kasacja powoda od powyższego wyroku została oparta na zarzutach naru- szenia przepisów postępowania, mianowicie art. 382 k.p.c. w związku:
Wyjaśnienie AI na podstawie urzędowego tekstu ustawy. Orientacyjne, nie zastępuje porady prawnej.