Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça Acórdãos STJ Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça Processo: 3589/08.2YYLSB-A.L2.S1 Nº Convencional: 6ª SECÇÃO Relator: HENRIQUE ARÁUJO Descritores: SOCIEDADE POR QUOTAS GERENTE PODERES DE REPRESENTAÇÃO LETRA DE CÂMBIO ACEITE SEM PODERES ABUSO DO DIREITO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM Data do Acordão: 05/23/2019 Votação: UNANIMIDADE Texto Integral: S Privacidade: 1 Meio Processual: REVISTA Decisão: NEGADA A REVISTA Área Temática: DIREITO DAS SOCIEDADES – SOCIEDADES POR QUOTAS / GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO / COMPOSIÇÃO DA GERÊNCIA. Doutrina: - Abrantes Geraldes, Recursos no Novo Código de Processo Civil, 2013, p. 116; - Amâncio Ferreira, Manual dos Recursos em Processo Civil, 3ª edição, p. 133/134; - Baptista Machado, Tutela da Confiança e Venire Contra Factum Proprium, Obra Dispersa, Volume I, p. 407; - Menezes Cordeiro, Tratado de Direito Civil Português, Parte Geral, Tomo I, p. 200; - Paulo Mota Pinto, Aparência de Poderes de Representação e Tutela de Terceiros, Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Volume LXIX, 1993, p. 636; - Soveral Martins, Representação Voluntária de sociedade por quotas, RLJ, Ano 142º, n.º 3979, p.
(2010). “… na colusão mão há simples abuso de representação, não há somente utilização consciente dos poderes de vinculação em sentido contrário ao interesse social, há concertação ou conluio entre administradores e terceiros em prejuízo da sociedade, A sanção deve ser, pois, a nulidade dos respectivos negócios: o fim dos mesmos é ofensivo dos bons costumes e é comum a administradores e terceiros (artigo 281º do CC)”. (…) 20. A decisão respalda-se, MAL, no artigo 260º do CSC, preceito inaplicável à factualidade em apreço. Na verdade, aquela norma tem o seu campo de aplicação aos casos em que são exigíveis, v.g., mais que um gerente para obrigar a sociedade, ou em que são desrespeitadas regras domésticas emanadas do contrato social ou de deliberações dos sócios 21. É, pois, abusivo e contrário à letra e espírito da norma, fazer coincidir uma situação de quem age com absoluta falta de poderes, com outras em que, por hipótese, se vincule a sociedade em actos estranhos ao objecto daquela. Estamos em presença de previsões bem distintas; num caso há irregularidade no uso dos poderes, no outro, esses poderes, pura e simplesmente inexistem. 22. Nesta senda, tem vindo a nossa jurisprudência a manifestar-se, bastando para tanto atentar no Acórdão do STJ de 12/3/2015 - Processo n° 5995/03.0TVPRT9 e, também um outro do STJ de 23/9/2008 – Processo 08A2239, onde se conclui, com clareza, que o artigo 260º do CSC se destina a regular actos praticados por gerentes, articulando-os com a defesa de interesse de terceiros. Ora, como é patente e a própria decisão o assume, não é esta última situação que está em apreciação. 23. Em sede de corroboração desta realidade, atentemos no que referem João Pimentel e Adriano Squilacce num estudo publicado in Actualidade Jurídica Uria Menéndez 25/2010: "... Coloca-se o problema de saber se uma sociedade se poder considerar validamente vinculada, caso o número de gerentes ou administradores que intervenham num determinado negócio, seja inferior ao número previsto para o efeito, na lei ou no pacto social (e que necessariamente limita a actuação de per se de cada agente ou administrador). A questão de saber se essa circunstância é, ou não, oponível a terceiros, ou por esta invocável, é fortemente controvertida quer na doutrina, quer na jurisprudência" 24. Concluímos, por este excerto, que o âmbito de análise deste estudo tem o seu enfoque nos casos de gerentes em exercício, agindo em contrário sem os demais representantes, ou violando os estatutos. De todo o modo, e o que releva é que estamos em presença de gerentes em exercício e de potenciais irregularidades desse mesmo exercício 25. Nesta conformidade temos que, tanto a lei, como as decisões dos tribunais abordam o tema usando a expressão "irregularidade de representação" o que nos remete para que concluamos que a vontade do legislador não foi o de prever os casos de "gerentes" sem poderes, mas daqueles que, sendo, os excedem. 26. Temos, assim que a pedra de toque da questão reside na figura da Ratificação do Acto, como referem os Autores acima referenciados: "Assim, a sociedade irregularmente representada não ficará vinculada, a não ser que, em momento posterior, o negócio seja devidamente ratificado pelos gerentes ou administradores necessários para garantir a maioria da gerência ou do conselho de administração ou o número de representantes previsto no pacto social"(sublinhado nosso). 27. Seja o estudo, sejam as decisões judiciais, resulta que a temática dos interesses de terceiro é discutível, a não ser que ocorra ratificação, pelo que por maioria de razão e, principalmente, pelo respeito da lei aplicável, aos casos de representação SEM PODERES, mais carecerá dessa forma de validação do acto. Assim, de volta ao caso em concreto, a decisão - além de fazer letra morta de estarmos em presença de uma letra - olvida este aspecto estruturante, satisfazendo-se nessa matéria de ratificação, com uma pouco consistente não oposição do novo gerente ... 28. Devemos, pois, ter por assente que o fito do Legislador é o de que ocorra a Ratificação, seja para os casos de irregularidade de representação, seja - ainda mais - para as situações de absoluta falta de poderes, como é caso. 29. Olvidar de forma ostensiva esta realidade e estes comandos jurídicos não pode senão ferir de morte a decisão tomada, por manifesto desrespeito à Lei 30. Decisão essa que não pára de espantar quando evidencia uma abordagem estreita, ao não tirar qualquer consequência do facto da mulher do DD ter assinado a letra sem nunca ter sido gerente, realidade que a análise dos autos facilmente evidencia. 31. Com efeito estando isto claro em todos os processos em que as partes litigam, como se entenderá que se deixe passar em claro o facto de uma letra estar assinada no aceite por alguém que nunca foi gerente da Recorrida? 32. Aliás, mais! Como é possível escapar a esta realidade, quando todas as instâncias sabem da existência de uma sindicância criminal em curso, em que os membros do casal são arguidos. 33. No que concerne ao regime especifico em que a questão deveria ter sido apreciada e nem sequer abordada foi - mal andou, mais uma vez, o Acórdão. 34. A LULL no seu artigo 8º (Assinatura de representação sem poderes ou que exceda poderes) é clara quando estatui "Todo aquele que apuser a sua assinatura numa letra, como representante duma pessoa, para representar a qual não tinha de facto poderes, fica obrigado em virtude da letra e, se a pagar, tem os mesmos direitos que o pretendido representado. A mesma regra se aplica ao representante que tenha excedido os seus poderes". 35. Ora, sendo exactamente a representação sem poderes numa letra, a questão que aqui nos ocupa, deveremos sempre ater-nos à norma que especialmente regula a factualidade em causa, no respeito pela prevalência da Norma Especial em detrimento da Norma Genérica. 36. Na esteira do que nos ensina o Professor Ferrer Correia, in Lições de Direito Comercial, Vol. III, Letra de Cambio, Coimbra, págs. 188 e segs.: " ... O regime a aplicar é o do artigo 8o da LULL, que equipara os dois referidos casos de representação sem poderes ou com abuso de poderes, dispondo que não fica obrigada a pessoa em nome da qual o pseudo-representante declarou agir, mas sim aquele que assinou como representante. Este regime constitui um desvio notável dos princípios gerais sobre representação. Em face destes princípios o " falsus procurator", uma vez que não teve intenção de se obrigar pessoalmente - agiu em nome de outrem - não ficará sujeito ao cumprimento do negócio celebrado. A sua responsabilidade, fundada nos princípios gerais do dolo e da culpa, teria que restringir-se à indemnização do dano causado a terceiros pela frustração do negócio jurídico (interesse negativo). Mas a lei cambiária afastou-se destes princípios: sujeita sempre o pseudo representante à obrigação que competiria ao representado, quer ele tenha agido com dolo ou ma fé, quer não. 37. Daqui resulta patente, da existência dum regime especifico e particular no que concerne aos efeitos de estarmos em presença de um aceite por sujeito sem poderes, bem como no que tange à defesa dos interesses de terceiros. 38. Tal regime afasta-se do regime geral, incidindo apenas em matéria de direito cartular, pelo que a decisão sob recurso deveria ter (pelo menos) abordado a questão neste ângulo, ao invés de a tratar e decidir contra a lei, enquadrando-a no regime geral e esquecendo as normas que, especificamente, a tratam. 39. Acresce que a má decisão da Relação de Lisboa vem, também, desautorizada por decisões jurisprudenciais, como sejam: - Acórdão da Relação do Porto de 29/9/92 in BMJ 416 " A assinatura aposta no lugar do aceite sob carimbo de uma sociedade por quotas que figura como sacada na letra por alguém que não é gerente dessa sociedade, não vincula a sociedade e torna o aceite nulo". Esta nulidade traduzida num vício de forma é oponível pela sociedade sacada a qualquer portador, quer nas relações imediatas, quer nas mediatas e, neste caso, independentemente da sua boa ou má fé" - Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 30/10/2003. Proc. 04B1522 dgsi.pt "O que releva para efeitos de vinculação da sociedade aceitante é a assinatura do respectivo representante (gerente) ao tempo da emissão da letra" 40. Vale por dizer, e indo ao caso em concreto, que, se efectivamente o sacador e endossante CC agiu com boa fé e, na realidade, não estava conhecedor da ausência de poderes do casal, será considerado terceiro de boa fé. Neste conspecto, nada mais há a fazer que seguir a disciplina da Lei Uniforme e, nessa conformidade fazer impender sobre os agentes que agiram sem poderes, a responsabilidade pela letra. 41. Este o regime da LULL que, sendo o aplicável ao caso em apreço, não mereceu o devido acolhimento pelo Acórdão que, dessa forma, viola a Lei. 42. Finalmente, e no que concerne a um alegado Abuso de Direito, dir-se-á que estamos em presença de decisão perfeitamente descabida e destituída de respaldo legal. 43. Como já se deixou suficientemente evidenciado, a Lei (mesmo se nos ativermos ao universo fora das letras de câmbio) exige que os efeitos dos negócios concretizados com representação sem poderes, só poderão ter efeitos na esfera da entidade irregularmente representada, se ocorrer a ratificação do acto - vd artº 268 CC. 44[2]. 45. Tentar substituir esta imposição legal por um qualquer episódio de não oposição verbal é um assomo de criatividade jurídica que, manifestamente, não pode ser levado em conta. A Lei quis e preconizou a forma de sanação destes vícios e, para tanto estipulou a forma de os concretizar; quisesse o Legislador que outras formas de normalização fossem admissíveis, naturalmente tê-los-ia previsto, ao invés de impor o que vem estatuído no n.º 2 do artigo 268 do CC. 46. Nesta senda, o direito da Recorrente em defender-se do pagamento de uma letra que não foi aceite pelos seus gerentes, é legitimo, pelo que a conduta tida está nos antípodas de um qualquer abuso de direito que, só por deficiente leitura e/ou atenção pouco acurada, se poderia entender. 47. Seja como seja, a decisão volta a violar a Lei, designadamente na desconsideração de estarmos em presença de uma letra e, consequentemente do regime jurídico especifico da LULL, não esquecendo a aplicabilidade indevida do artigo 260 do CSC 48. Aliás, a questão é tanto mais caricata quanto uma sociedade, que é vítima de uma conduta de duas pessoas que estão a ser julgadas pelos crimes de falsificação e burla (RELATIVAMENTE a ESTA LETRA), se veja confrontada com um libelo de conduta de má fé e abuso de direito, por não se conformar com uma conduta ilegal em termos cíveis e, provavelmente, em sede penal ... LAPIDAR!!! 49. Teremos assim que a decisão em apreço errou em toda a linha, violou a Lei em todas as vertentes, pelo que sanção que a mesma é merecedora só pode ser uma. Contra-alegou a recorrida. Pediu a inadmissibilidade da revista, em função do que dispõem os artigos 639º e 641º, n.º 2, do CPC. Se assim não for entendido, preconiza a improcedência do recurso. * Sendo o objecto do recurso delimitado pelas conclusões da recorrente, as questões a decidir, além da questão prévia da inadmissibilidade do recurso, são:
- a)Deve ser sustada a execução e seus apensos A e B?
- b)A oposição deve proceder, uma vez que a letra exequenda não foi assinada por quem podia representar a sociedade? * II. FUNDAMENTAÇÃO OS FACTOS[3] Estão provados os seguintes factos: 1. A executada BB, Lda., é uma sociedade que tem por objecto a exploração e gestão de unidades hoteleiras e similares. 2. A executada obrigava-se dentro e fora da sociedade com a assinatura de um gerente, cargo que, a partir de 15 de Janeiro de 2004, pertenceu ao sócio DD. 3. Conforme apresentação n.º 112, de 19.01.2006, foi registada a renúncia à gerência do DD com efeitos a partir de 11 de Janeiro de 2006, tendo em sua substituição sido registado, conforme apresentação n.º 113 de 19.01.2006, para o cargo de gerente, ItHH. 4. Conforme apresentação n.º 5, de 16.10.2006, ItHH foi destituído do seu cargo, tendo sido substituído na gerência por KK, conforme apresentação n.º 6, de 16.10.2006. 5. Conforme apresentação n.º 9 de 02.11.2006, foi registada a renúncia à gerência de KK, sendo na mesma data nomeada gerente LL pela apresentação n.º 10, de 02.11.2006. 6. A exequente é titular de uma letra datada de 22.06.2006, no valor de 1.600.000,00 €, em que figura como sacado a executada BB, Lda., e como sacador CC. 7. Tem apostas duas assinaturas no aceite, como sendo de DD e de EE, bem como um carimbo com os seguintes dizeres: BB MM, LDA. A GERÊNCIA 8. O título tem a menção "transacção comercial". 9. À data de emissão da letra, em 22.06.2006, a executada tinha como sócios, DD, EE, FF e GG, sendo que nenhum exercia o cargo de gerente, e como gerente o não sócio JJ. 10. EE nunca foi gerente da executada. 11. Do verso da letra, numa das extremidades, constam as seguintes expressões: "Pague-se à ordem de AA …. Lda., valor à cobrança Lx 30/09/2006 BI ...". 12. Consta ainda uma assinatura como sendo do sacador CC, e um carimbo com os dizeres: AA …, Lda. A Gerência. 13. O carimbo aposto no aceite não é, nem nunca foi, o carimbo da executada BB, Lda. 14. No carimbo da executada BB MM, Lda., as letras são mais largas e mais espaçadas entre si. 15. A executada teve conhecimento da existência da letra em data não apurada, mas no período temporal em que JJ exerceu a gerência da executada. 15-A. O gerente JJ, quando teve conhecimento da letra, limitou-se a arquivar a documentação, não tendo manifestado qualquer oposição escrita ou verbal ao seu pagamento. 16. As assinaturas constantes no verso da letra, como sendo de DD e EE foram apostas pelo punho dos mesmos (4.2). 17. O DD, quando aceitou a letra como representante da BB, Lda., disse ao sacador que mantinha essa qualidade, omitindo as mudanças de gerência (5.2). O DIREITO Questão Prévia Defende a recorrida que o recurso de revista deve ser indeferido, uma vez que, sendo as 49 conclusões mera repetição das alegações, é como se não existissem. Vejamos. As normas do processo civil a que convém atender são as dos artigos 639º e 641º. Na primeira, respeitante ao ónus de alegar e formular conclusões, os nºs 1 e 3 desse artigo 639º dispõem o seguinte: 1. O recorrente deve apresentar a sua alegação, na qual conclui, de forma sintética, pela indicação dos fundamentos por que pede a alteração ou anulação da decisão. 2. (…) 3. Quando as conclusões sejam deficientes, obscuras, complexas ou nelas se não tenha procedido às especificações a que alude o número anterior, o relator deve convidar o recorrente a completá-las, esclarecê-las ou sintetiza-las, no prazo de cinco dias, sob pena de se não conhecer do recurso, na parte afectada”. Na segunda, referente ao despacho sobre o requerimento de interposição de recurso, dispõe a alínea
- b)do n.º 2 do artigo 641º que o requerimento é indeferido quando: Não contenha ou junte a alegação do recorrente ou quando esta não tenha conclusões. Quando a lei diz, nesta última disposição, “não tenha conclusões”, está a significar que a rejeição do recurso aí prevista só pode ser ditada quando a falta de conclusões for absoluta, total. Abrantes Geraldes escreve sobre o assunto[4]: “Estabelecendo o paralelismo com a petição inicial, tal como esta está ferida de ineptidão quando falta a indicação do pedido, também as alegações destituídas em absoluto de conclusões são ‘ineptas’, determinando a rejeição do recurso (641º, n.º 2, al.b)), sem que se justifique a prolação de qualquer despacho de convite à sua apresentação”. Ora, no presente caso, não estamos perante uma tal situação, nem equiparável. Sendo certo que o esforço de síntese da recorrente, na parte final das alegações, não foi por aí além, a verdade é que não deixou de estabelecer, em termos formais, uma diferenciação entre a motivação do recurso e as respetivas conclusões. E, nestas, verteu as razões materiais por que entende a alteração da decisão recorrida. Improcede, por conseguinte, a questão prévia suscitada pela recorrida.
- a)As primeiras dez conclusões da revista ocupam-se de uma questão que, não tendo sido objecto de apreciação pelo acórdão recorrido, se apresenta como inteiramente nova e, por isso, insusceptível de ser apreciada. Com efeito, nessas conclusões, a recorrente pugna para que se seja sustada a execução, bem como os seus apensos A. e B., com fundamento na existência de causa prejudicial. Como é sabido e tem sido repetidamente referido, os recursos são meios para obter o reexame de questões já submetidas à apreciação dos tribunais inferiores, e não para criar decisões sobre matéria nova, não submetida ao exame do tribunal de que se recorre[5]. A questão da suspensão da execução e dos apensos A. e B. não tendo sido objecto de apreciação no acórdão recorrido não pode, aqui e agora, ser conhecida.
- b)Abordaremos, então, a questão fulcral de que cabe conhecer e que vem explanada nas restantes conclusões da revista: deve considerar-se a sociedade vinculada ao pagamento de letra aceite por quem não tinha poderes para a representar? O acórdão recorrido respondeu afirmativamente, traçando um percurso argumentativo com o qual concordamos, genericamente, e que reproduzimos: “(…) a assinatura aposta no aceite não é do gerente, pelo que numa primeira abordagem, devemos concluir pela não vinculação da opoente. Tanto mais que o disposto no artº 252, n.º 6 do CSC nem é aplicável, por não se ter apurado a nomeação de qualquer mandatário ou procurador para o aceite da letra. O que pode questionar-se é se, no caso, a opoente tem legitimidade para invocar a sua não vinculação; isto é, se, como alega a apelante, face à factualidade provada, não haverá abuso do direito por parte da opoente ao pretender valer-se da ineficácia do negócio jurídico, porquanto a executada teve conhecimento da existência da letra em data não apurada, mas no período temporal em que JJ exerceu a gerência da executada, sendo certo que DD quando aceitou a letra como representante da BB MM Lda. disse ao sacador que mantinha essa qualidade, omitindo as mudanças de gerência. Dispõe o art. 334º do CC que é ilegítimo o exercício de um direito, quando o titular exceda manifestamente os limites impostos pela boa fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou económico desse direito. Para ocorrer o abuso do direito exige-se que haja um excesso manifesto no seu exercício, que ele se exerça com ‘clamorosa ofensa do sentimento jurídico socialmente dominante’. Trata-se, pois, de casos em que ‘o exercício do direito subjectivo conduz a um resultado clamorosamente divergente do fim para que a lei o concebeu e dos interesses jurídica e socialmente aceitáveis’. Pressupondo a existência do direito, ‘traduz-se na utilização do poder contido na estrutura do direito para a prossecução de um interesse que exorbita do fim próprio do direito ou do contexto em que ele deve ser exercido’. Voltando à factualidade A executada teve conhecimento da existência da letra, emitida em 22-6-2006, num período temporal em que era gerente JJ. Este não se opõe a que a empresa se vincule ao seu pagamento. Este gerente só foi destituído em 16-10-2006. Por outro lado, DD quando aceitou a letra, como representante da BB Lda. disse ao sacador que mantinha essa qualidade, omitindo as mudanças de gerência. O que concluir? À data da emissão da letra existia uma situação de facto determinante da vinculação da empresa, porquanto o gerente bem sabia daquela emissão e não se opôs a esta última. Significa, em termos substantivos, que se o gerente tivesse assinado a letra, não estaríamos neste momento a discutir este litígio: era consensual a vinculação da empresa. Tanto mais que a apelante não poderia ter dúvidas quanto à vinculação da sociedade, já que tinha sido omissa a mudança de gerência. A inacção e passividade do gerente reflecte, necessariamente, um implícito consentimento e aceitação da vinculação da sociedade. Por isso, neste contexto, se este Tribunal concluísse pela não vinculação da sociedade, estaria a ultrapassar um padrão ético de conduta, dando azo a que, formalmente, neste momento, a empresa não cumprisse o que se obrigou de facto, não sendo legítimo que, com base na aludida violação formal do contrato de sociedade, em que anuiu, a opoente pretenda agora desvincular-se das obrigações que em seu nome foram por este assumidas. O que se traduziria na concordância/sancionamento de uma conduta ao arrepio dos interesses e bens jurídicos protegidos pelo art.º 260º, n.º 1 do CSC. Termos em que julgamos procedente a invocação do abuso de direito atinente à actuação da opoente”. Extrai-se deste excerto que o acórdão recorrido concedeu procedência à apelação da exequente com base no instituto do abuso de direito. Já manifestamos a nossa concordância genérica com este ponto de vista, mas importa aprofundar o tema, até porque a singularidade do caso justifica que assim façamos. Releva dos factos provados que: - A executada obrigava-se dentro e fora da sociedade com a assinatura de um gerente (ponto 2.); - A exequente é titular de uma letra datada de 22.06.2006, no valor de 1.600.000,00 €, em que figura como sacada a executada BB, Lda., e como sacador CC (ponto 6.); - Tem apostas duas assinaturas no aceite, como sendo de DD e de EE, bem como um carimbo com os seguintes dizeres: BB MM, LDA. A GERÊNCIA (ponto 7.); - Esse carimbo não é, nem nunca foi, o carimbo da executada (ponto 12.) - À data da emissão da letra, em 22.06.2006, a executada tinha como sócios DD, EE, FFe GG, sendo que nenhum exercia o cargo de gerente, e como gerente o não sócio JJ (ponto 8.); - A executada teve conhecimento da existência da letra em data não apurada, mas no período temporal em que JJ exerceu a gerência da executada (ponto 15.); - O gerente JJ, quando teve conhecimento da letra, limitou -se a arquivar a documentação, não tendo manifestado qualquer oposição escrita ou verbal ao seu pagamento (ponto 15-A.); - DD, quando aceitou a letra como representante da BB, Lda., disse ao sacador que mantinha essa qualidade, omitindo as mudanças de gerência (ponto 17.). Nos termos do artigo 252.º n.º 1 do CSC, o órgão de representação da sociedade por quotas a quem cabe exteriorizar a vontade da sociedade perante terceiros é a gerência. São os gerentes que realizam a representação orgânica[6] da sociedade com o mundo exterior e que a vinculam perante terceiros[7]. Sobre a vinculação da sociedade comercial, diz o n.º 1 do artigo 260º do CSC: “Os actos praticados pelos gerentes, em nome da sociedade e dentro dos poderes que a lei lhes confere, vinculam-na para com terceiros, não obstante as limitações constantes do contrato social ou resultantes de deliberações dos sócios”. Portanto, segundo esta norma, a sociedade fica vinculada perante terceiros, mediante a actuação dos gerentes, se os actos forem praticados em seu nome (da sociedade) e com observância dos poderes que a lei confere aos gerentes. No n.º 4 do mesmo artigo pode ler-se que “os gerentes vinculam a sociedade, em actos escritos, apondo a sua assinatura com indicação dessa qualidade”. Sejam os actos sujeitos ou não à forma escrita, o gerente que actua em nome da sociedade deve indicar essa qualidade, de forma a tornar clara a origem dos poderes de representação invocados por quem é gerente. Ao dar a conhecer que age na qualidade de gerente e em nome da sociedade, mostra que não pretende que o acto produza efeitos em relação a si mesmo. Obviamente que nem todos os que actuam em nome da sociedade têm a qualidade de gerente: o representante pode ter poderes de representação por ser procurador ou mandatário da sociedade[8]. Tratar-se-á, aqui, da representação voluntária da sociedade, permitida pelo n.º 6 do artigo 252º do CSC. Como vimos no ponto 2. dos factos provados, o pacto social da executada previa que esta se obrigava mediante a assinatura de um gerente. Ora, na data da aposição do aceite, os sócios que o subscreveram não eram gerentes da sociedade sacada, aqui executada, embora um deles, o DD tivesse dito ao sacador (CC) que detinha essa qualidade, omitindo as mudanças operadas na gerência – cfr. ponto 17. Abre-se aqui um pequeno parêntesis para referir que se consideram incomuns as mudanças sucessivas na gerência da sociedade sacada, em pouco mais de dois anos. Dispensamo-nos de comentar as razões aparentes desse carrossel no órgão de gestão da sociedade: em Janeiro de 2004, era gerente DD; a partir de Janeiro de 2006, passou a ser gerente JJ; a partir de 16.10.2006, o cargo de gerente foi desempenhado por KK, mas apenas por 15 dias, uma vez que, em 02.11.2006, foi nomeada gerente LL. Na ocasião em que foi emitida a letra (22.06.2006), o gerente era JJ (que não era sócio da executada) e o aceite foi subscrito, como dissemos, pelos sócios DD e EE (que não eram gerentes). Isto significa que esses dois sócios, ao subscreverem o aceite na letra sacada como se detivessem a qualidade de gerentes, agiram sem estarem municiados de poderes de representação, ou seja, sem a legitimação representativa indispensável à eficácia do acto e à subsequente vinculação da sociedade sacada ao cumprimento das obrigações dele decorrentes. A consequência jurídica dessa falta de poderes de representação consta do n.º 1 do artigo 268º do Código Civil: “O negócio que uma pessoa, sem poderes de representação, celebre em nome de outrem é ineficaz em relação a este, se não for por ele ratificado”. Tal como a própria recorrente admite na conclusão 15., no acórdão recorrido não foi aventada a possibilidade de se considerar ratificado, formal ou tacitamente, o negócio jurídico originariamente inválido, razão pela qual se mostra desprovida de interesse a discussão sobre essa mesma possibilidade, versada em grande parte das conclusões recursórias. Parece-nos igualmente desfocada a alusão ao artigo 8º da LULL[9], que trata da possibilidade de as letras serem assinadas por um procurador ou mandatário. De facto, as assinaturas colocadas no local do aceite foram apostas por dois sócios da executada, que subscreveram a letra em nome desta (como sacada), como se fossem realmente gerentes, usando suposto carimbo da sociedade com os dizeres acima descritos no ponto 7., dos quais ressalta “A GERÊNCIA”. Não foi, portanto, na qualidade de procuradores ou mandatários que agiram, tenho inclusivamente um deles (DD) dito ao sacador que era gerente da sociedade executada[10]. O que, sobremaneira, interessa apurar é se, não obstante a invocação pela sociedade sacada da ineficácia relativa do negócio jurídico consubstanciado na aposição do aceite, a exequente, que viu ser-lhe transmitida a letra por endosso da sacadora, deve ser protegida nos seus interesses por via do instituto do abuso de direito. O problema radica na necessidade de tutelar os interesses daqueles que contrataram com o representante, na legítima suposição de que estavam perante alguém que dispunha de poderes representativos. Esse problema ganha acuidade perante a inexistência no nosso sistema jurídico de normas que disciplinem expressamente a responsabilidade civil do representante sem poderes em face do terceiro, ficando geralmente a solução entregue às regras gerais da responsabilidade civil pré-contratual (artigo 227º do CC), que apenas previnem a compensação pelo interesse contratual negativo, isto é, pelo prejuízo que o terceiro teria sofrido se não tivesse confiado na eficácia do negócio e na representatividade de quem o realizou. Mesmo nesta situação, é indispensável a prova da violação culposa, dolosa ou negligente, dos deveres de informação, pelo que se o representante desconhecer, sem culpa, a falta de poderes representativos, não responderá. Face à insuficiente resposta da lei, a doutrina e a jurisprudência têm trabalhado outras soluções para proteger terceiros em situações de incerteza quanto à vinculação da sociedade em relação a obrigações assumidas com violação das regras de representação. Destacam-se as que recorrem à tutela da aparência e à tutela da confiança. Tudo dependerá, evidentemente, dos contornos da causa e da realidade fáctica apurada, impondo-se sempre uma utilização pautada pela prudência e afinada por padrões de proporcionalidade e equilíbrio. A primeira solução é aqui descartável, pois, como diz Carneiro da Frada[11], a tutela da aparência tende para transcender a particularidade do caso concreto, procurando ponderações mais gerais ligadas às condições de funcionamento e às exigências do comércio jurídico no seu todo, tendo em vista a segurança e a facilidade do tráfico, com exigências de estabilidade e normalização, e não a resolução em termos equitativos de conflitos intersubjectivos localizados. A tutela da confiança, ao contrário, permite uma ponderação mais casuística, mais individualizada, e está mais vocacionada para a concretização do princípio ético-jurídico da boa fé objectiva. É neste ponto que releva o instituto do abuso de direito, consagrado no artigo 334º do CC, na dimensão em que reputa de ilegítimo o exercício de um direito quando o titular exceda de forma manifesta os limites impostos pela boa fé. Na modalidade da proibição de venire contra factum proprium, o abuso do direito tem sempre por pressuposto a existência de uma situação de confiança, ou seja, um comportamento que possa ser entendido como posição vinculante em relação à situação futura e o investimento na confiança pela contraparte e boa fé desta[12]. Traduz, consequentemente, a reprovação social e moral que recai sobre aquele que assume comportamentos contraditórios. Segundo Baptista Machado[13], a proibição do venire contra factum proprium caracteriza-se pela combinação de dois elementos. “Por um lado, ser conforme à ideia de justiça distributiva que os riscos originados na credibilidade da conduta anterior do agente não devam ser suportados por quem, dentro da normalidade da vida de relação, acreditou na mensagem irradiada pelo significado objectivo da conduta do mesmo agente. Por outro lado, ser possível alcançar esse resultado sem sujeitar tal agente a uma obrigação, sem lhe impor a constituição de um vínculo, mas pelo simples desencadear de um efeito inibitório ou inabilitante, o qual carece de fundamento bem mais ténue do que aquele que exigiria a constituição de uma obrigação”. Uma situação passível de encarnar essa modalidade de abuso de direito é quando se cria um cenário de aparência jurídica em termos tais que suscita a confiança das pessoas[14]. Confrontando estas reflexões com uma situação em que o representante actue em nome do representado, sem deter os necessários poderes de representação orgânica (artigo 260º, n.º 1 do CSC) ou voluntária (artigo 252º, n.º 6, do CSC), só poderá configurar-se abuso de direito e, desse modo, impedir (inibir) o representado de invocar a ineficácia, em relação a si, dos actos do representante sem poderes, se: 1) a contraparte do falsus procurator no negócio representativo estiver de boa fé, ou seja, ignore, sem culpa, a falta de legitimidade representativa; 2) a sua situação tiver sido causada pela situação de aparência[15] em que depositou confiança; 3) o representado, apesar de conhecer a actuação do representante, não tiver reagido ou manifestado discordância. Cumpridas estas condições, e sufragando o entendimento de Paulo Mota Pinto[16], “não parece desrazoável” que “o representado fique então ligado ao negócio”, afigurando-se justo que suporte as consequências derivadas dessa situação de aparência, de que teve conhecimento e contra a qual não reagiu, não sendo legítimo que, posteriormente, se coloque em contradição com essa sua actuação. É nítida, no caso dos autos, a verificação cumulativa das citadas condições, o que se deve, em grande medida (no que toca, em particular, à última das apontadas condições), à alteração da matéria de facto produzida no acórdão recorrido – cfr. pontos 15. e 15-A. Com efeito, por um lado, os subscritores do aceite eram sócios da sacada, tendo um deles (o DD) referido ao sacador que era gerente da sociedade sacada, omitindo, desse modo, as mudanças ocorridas na gerência. A colocação do (suposto) carimbo da sociedade sacada, que estava na posse dos subscritores do aceite, ajudou a reforçar a confiança da contraparte de que a legitimação representativa estava assegurada. Por outro lado, a sociedade sacada, através do seu gerente em exercício na ocasião, teve conhecimento da subscrição da letra, mas não manifestou qualquer oposição escrita ou verbal ao seu pagamento. Perante esta factualidade, temos por configurada, no caso dos autos, uma situação de abuso de direito por parte da sociedade executada, na modalidade de proibição de venire contra factum proprium, de que deriva o efeito inibitório de que falava Baptista Machado, mostrando-se ilegítimo o direito de invocação da ineficácia relativa do negócio jurídico, com a consequente vinculação da referida sociedade às obrigações assumidas na letra exequenda. Bem se decidiu, portanto, no acórdão recorrido. * III. DECISÃO Em conformidade, nega-se a revista e confirma-se o acórdão recorrido. * Custas pela recorrente. * LISBOA, 23 de Maio de 2019 Henrique Araújo (Relator) Maria Olinda Garcia Raimundo Queirós ________________________ [1] Relator: Henrique Araújo Adjuntos: Maria Olinda Garcia Raimundo Queirós [2] Esta conclusão repete o inscrito na conclusão anterior. [3] Estão escritas em itálico as alterações produzidas no acórdão recorrido, no seguimento da impugnação da decisão sobre a matéria de facto deduzida pela apelante. [4] “Recursos no Novo Código de Processo Civil”, 2013, página 116. [5] Amâncio Ferreira, “Manual dos Recursos em Processo Civil”, 3ª edição, páginas, 133/134. [6] É importante clarificar, desde já, que a ‘representação orgânica’ tem o efeito de imputar juridicamente o próprio acto à pessoa coletiva, ou seja, a prática do acto não é exercida por um representante, mas sim pela própria pessoa coletiva, através dos titulares dos seus órgãos, no caso a gerência. Por isso, o termo ‘representação’ tem de ser lido com esse sentido. [7] A vinculação é o lado externo da representação, sendo definida por Cassiano dos Santos, em “Direito das Sociedades Comerciais”, página 154, nos seguintes termos: “A vinculação é o momento final ou conclusivo (e o resultado), do procedimento representativo em que se determina se a actuação do órgão de representação é feita em termos tais que os efeitos do acto praticado se vão produzir na esfera jurídica da sociedade”. [8] Soveral Martins, “Representação Voluntária de sociedade por quotas”, RLJ, Ano 142º, n.º 3979, página 277. [9] Esta norma tem como finalidade regular a possibilidade de sujeitos, não possuindo poderes suficientes para representar outrem, aporem a sua assinatura na letra, intervindo na relação como representantes de quem não tinha poderes para representar. [10] Cfr., a este respeito, o acórdão do STJ de 16.05.1991, no processo n.º 080549 (Conselheiro Pereira da Silva), onde, numa situação similar se referiu que o preceito do artigo 8º da LULL não tem aplicação ao caso, “porquanto nenhum dos intervenientes na livrança exequenda o fez em nome de outrem. A subscritora da livrança foi a sociedade embargante e interveio em nome próprio (…)”. [11] “Teoria da Confiança e Responsabilidade Civil”, páginas 47/48. [12] Acórdão deste STJ de 28.02.2012, no processo n.º 349/06.8TBOAZ.P1.S1 (Conselheiro Alves Velho), em www.dgsi.pt. [13] “Tutela da Confiança e Venire Contra Factum Proprium”, em Obra Dispersa, Volume I, página 407 [14] Menezes Cordeiro, “Tratado de Direito Civil Português”, Parte Geral, Tomo I, página 200. [15] A situação de aparência é apreciada objectivamente e deve ser suficientemente forte para gerar a confiança no terceiro. [16] “Aparência de Poderes de Representação e Tutela de Terceiros”, no Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Volume LXIX, 1993, página 636.